精品国产一区二区三区四_av网站免费观看_国产一区二区免费视频_成人免费在线观看视频_久久精品一区二区三区四区_亚洲国产99

公司法論文優(yōu)選九篇

時(shí)間:2023-03-10 15:05:57

引言:易發(fā)表網(wǎng)憑借豐富的文秘實(shí)踐,為您精心挑選了九篇公司法論文范例。如需獲取更多原創(chuàng)內(nèi)容,可隨時(shí)聯(lián)系我們的客服老師。

公司法論文

第1篇

從效率分析的視角重新檢視公司資本制度會(huì)發(fā)現(xiàn)法定資本制并非一無是處而有其效率,而授權(quán)資本制也因其自身的缺陷和制度實(shí)施的環(huán)境缺陷使得其效率大大降低,不可一味強(qiáng)調(diào)定型化的制度,應(yīng)從公司類型化的角度對(duì)我國公司資本制度做出選擇。

在學(xué)界和實(shí)務(wù)界討論得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的公司資本制度一直是熱點(diǎn)問題,2005年新修訂的公司法(以下簡(jiǎn)稱新公司法)的相關(guān)變革勢(shì)必又會(huì)引起各方的評(píng)說。

一、研究路徑的回顧與評(píng)析

在此之前學(xué)者們大多數(shù)傾向于選擇授權(quán)資本制或折中授權(quán)資本制,而對(duì)此的論證方法卻是大同小異,無非是指出了現(xiàn)行法定資本制的種種缺陷,諸如實(shí)行世界上最嚴(yán)格的法定資本制度卻不能有效的保護(hù)債權(quán)人的利益;公司設(shè)立門檻過高,成本太大,容易造成資本閑置;為規(guī)避法定資本制而造成的公司注冊(cè)資本的不實(shí),投資人抽逃資本,虛假出資;法定資本制失去其彰顯信用的價(jià)值。其后則往往論證授權(quán)資本制或折中授權(quán)資本制的種種好處,如降低準(zhǔn)入門檻,有利于鼓勵(lì)投資,而卻把制度所存在的缺陷一筆帶過。最后在強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)的比較中得到看似雄辯的結(jié)論,似乎法定資本制度實(shí)在是十惡不赦,不可救藥,必須毫不猶豫的加以放棄。

以上推理存在著一個(gè)很大的邏輯錯(cuò)誤,即不能僅僅指出與A政策有關(guān)的問題后就主張B政策優(yōu)于A政策,相反B政策的缺點(diǎn)同樣應(yīng)該加以考慮。一項(xiàng)法律制度的變革如果在總體上是收益大于成本的,那么它是有效率的。這種情況下,獲益的人獲得的收益足以完全補(bǔ)償那些受損者所遭受的損失,但是這種補(bǔ)償通常是不需要作出的。這是從整個(gè)社會(huì)的總體利益是否增加的角度而言的。這種分析模式雖然缺乏道德上的吸引力,但卻能使整個(gè)社會(huì)的福利得以增加。[1]這也是進(jìn)行公司資本制度選擇時(shí)可參考的分析方法。

二、公司資本制度:利益平衡的藝術(shù)

現(xiàn)代公司以有限責(zé)任和獨(dú)立人格為基石,公司資本制度建立在此基石之上。廣義的公司資本制度是關(guān)于公司資本從形成到維持、從發(fā)行到轉(zhuǎn)讓、從增加到減少的一整套法律規(guī)范構(gòu)成的制度。而狹義上實(shí)質(zhì)上只是關(guān)于公司資本形成方式的制度,是關(guān)于股份或資本發(fā)行方面的制度,而非關(guān)于公司資本所有問題和所有方面的制度。[2]

公司發(fā)展中始初是沒有資本制度的法律規(guī)定的,而那時(shí)候的公司也不是現(xiàn)代意義上的公司,而只是兩合企業(yè)或者是合伙企業(yè)的發(fā)展形態(tài)。后來隨著有限責(zé)任公司和股份有限公司的出現(xiàn),為保護(hù)債權(quán)人的利益不因股東的有限責(zé)任而無法實(shí)現(xiàn),維護(hù)交易安全,國家將資本作為公司的信用度加以法定要求和公示。

對(duì)公司資本制度的規(guī)定是國家對(duì)私法自治的干預(yù),投資者總是希望能夠承擔(dān)投資的有限責(zé)任來保護(hù)自己,減少投資風(fēng)險(xiǎn),而國家為了滿足投資者的愿望,允許他們?cè)O(shè)立公司承擔(dān)有限責(zé)任則能夠更好的刺激投資愿望,發(fā)展經(jīng)濟(jì)。然而,一項(xiàng)制度的設(shè)立必然會(huì)損害另一部分人的利益,那就是債權(quán)人。由于投資者承擔(dān)有限責(zé)任,產(chǎn)生的負(fù)的外部性就是不能有效的保障債權(quán)人的利益。公司只能以其資產(chǎn)來承擔(dān)對(duì)債權(quán)人的債務(wù),而股東則僅以其投資于公司的資本承擔(dān)有限責(zé)任。這樣也容易挫傷債權(quán)人參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的積極性。為消除有限責(zé)任負(fù)的外部性,國家用公司資本制度等一系列制度來平衡債權(quán)人和股東的利益。

國家設(shè)置資本制度的效益如何呢?有限責(zé)任制度能極大的激發(fā)人們的投資欲望,增加社會(huì)上公司的數(shù)量,而公司則是社會(huì)財(cái)富創(chuàng)造的基本單位,社會(huì)財(cái)富將極大增長,這些都是有限責(zé)任制度正效應(yīng)。內(nèi)部正效應(yīng)表現(xiàn)為投資人財(cái)富的增加,外部正效應(yīng)則表現(xiàn)為就業(yè)人數(shù)的增加、勞動(dòng)者福利的提高、社會(huì)財(cái)富的增長。而有限責(zé)任的負(fù)效應(yīng)即是對(duì)債權(quán)人所造成的風(fēng)險(xiǎn),與此相比則微不足道,而且也可以利用現(xiàn)有的或新的制度來消除其負(fù)效應(yīng)。

有限責(zé)任制度的設(shè)計(jì)將股東的風(fēng)險(xiǎn)外在化為債權(quán)人風(fēng)險(xiǎn)。但考慮到有限責(zé)任制度大大增進(jìn)了社會(huì)財(cái)富和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對(duì)債權(quán)人整體是有效率和利益的。但對(duì)于特定的債權(quán)人個(gè)體,則可能有不確定的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān),為此得創(chuàng)設(shè)一系列制度予以保障。除了傳統(tǒng)的擔(dān)保物權(quán)、抵押權(quán)方式、契約方式外,公司本身增設(shè)了法定資本制原則。法定資本制度也應(yīng)運(yùn)而生,對(duì)公司最低注冊(cè)資本額的規(guī)定提高了公司的準(zhǔn)入條件,人為的設(shè)置了一種以公司法定資本所彰顯的信用機(jī)制,從而保護(hù)債權(quán)人的利益。而當(dāng)法定資本制度不利于投資和公司發(fā)展時(shí),則各個(gè)國家根據(jù)國情的不同,也相應(yīng)的作出修正,出現(xiàn)了授權(quán)資本制、折中資本制等。這樣一來,利益平衡的天平又再次調(diào)整。

綜合而言,公司法人、股東和債權(quán)人作為獨(dú)立主體都有其利益需求,公司所面臨籌資和擴(kuò)大再生產(chǎn)的利益需求、股東對(duì)投資回報(bào)的利益需求和債權(quán)人交易安全的利益需求。公司資本制度正是調(diào)整公司法人、債權(quán)人和股東間利益沖突的制度設(shè)計(jì),是利益平衡的藝術(shù)。

三、資本制度的效率比較:孰優(yōu)孰劣?

(一)法定資本制的效率分析

為衡平債權(quán)人因有限責(zé)任而承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),法定資本制度被創(chuàng)設(shè)出來,以增加有限責(zé)任制度取得的成本。有限責(zé)任制度取得的成本越高,其負(fù)的外部性就越少,外部債權(quán)人獲得的安全保障越強(qiáng)。那么法定資本制度能夠符合人們的期望嗎?僅僅是法定資本制度就能夠很好的保障債權(quán)人的利益,衡平債權(quán)人和投資人的利益?法定資本制度到底有多大效率,它的制度收益是什么呢?

美國法學(xué)家認(rèn)為,法定資本制度是“19世紀(jì)法律歷史的直接產(chǎn)物,且只能在歷史背景下方能對(duì)其全面地理解”。[3]這是有道理的,一個(gè)制度的產(chǎn)生如果脫離了它的時(shí)代背景而討論無疑是形而上學(xué)的。在此先不論國外的做法,主要考察我國法定資本制度產(chǎn)生的歷史背景及效益。

我國的法定資本制度產(chǎn)生于政府致力于“清理整頓公司”運(yùn)動(dòng),旨在強(qiáng)化形式資本的初始確定,非經(jīng)法定程序不得變更的資本不變?cè)瓌t,以及出資方式上的繁多限制,嚴(yán)格的減資異議程序和近乎禁止的回購規(guī)則,法定標(biāo)尺的股利分配規(guī)則等,以達(dá)到保護(hù)債權(quán)人的利益的目的。上世紀(jì)80、90年代由于在公司資本方面無嚴(yán)格要求且非常寬松,加上社會(huì)上未形成健全的社會(huì)信用機(jī)制,未建立健全的公司組織制度,以致出現(xiàn)兩次濫設(shè)公司的,“皮包公司”遍地皆是,產(chǎn)生嚴(yán)重的信用危機(jī),造成了銀行等債權(quán)人利益的嚴(yán)重受損,呆帳壞帳嚴(yán)重。在這么一個(gè)混亂的經(jīng)濟(jì)背景下,當(dāng)時(shí)的公司立法必然考慮這些因素,從而對(duì)公司設(shè)立的準(zhǔn)入條件以及運(yùn)行中資本嚴(yán)格要求,寧嚴(yán)勿松,從而達(dá)到對(duì)公司設(shè)立的控制。

而法定資本制度的實(shí)施現(xiàn)實(shí)確實(shí)也抑制了濫設(shè)公司的現(xiàn)象,有力的打擊了“皮包公司”,穩(wěn)定了我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,同時(shí)它將資本作為公司信用的基礎(chǔ),是公司債權(quán)人利益保護(hù)的一種方式,從而增強(qiáng)了國家對(duì)公司債權(quán)人的利益保護(hù),強(qiáng)化了公司的社會(huì)責(zé)任和信用度。這些都是公司法定資本制度的效率所在。此外,由于有效的規(guī)范了公司設(shè)立的程序,使得社會(huì)對(duì)公司的信任感和安全感增加,有力的促進(jìn)了投資的增加和交易的增長,增進(jìn)了社會(huì)財(cái)富總的增長,這些效率都是顯而易見的。有人會(huì)認(rèn)為這很難區(qū)分到底是法定資本制度的功效還是公司法立法和執(zhí)法總的功效,很難用數(shù)字或者百分比嚴(yán)格區(qū)分,但不能因此而懷疑法定資本制的效用。

法定資本制度的實(shí)施成本到底有哪些呢?首先,由于增大了公司的準(zhǔn)入限制,提高了設(shè)立公司的門檻和成本,使得一部分人無力設(shè)立公司,不利資本由效率的發(fā)揮作用,但這部分人仍有許多企業(yè)形式諸如個(gè)體、合伙的選擇可以替代。而同時(shí)對(duì)于我國經(jīng)濟(jì)秩序的規(guī)范效應(yīng),比如20世紀(jì)90年代上半期急需降溫的經(jīng)濟(jì)而言,法定資本制度有一定的制度收益,這些成本抵消是不可忽視的。

第二,法定資本制的制度設(shè)計(jì)有其缺陷。其缺陷正體現(xiàn)在資本信用的缺失的問題,學(xué)者認(rèn)為應(yīng)從資本信用走向資產(chǎn)信用。[4]這涉及一個(gè)問題,由于個(gè)人天生的逐利性,公司作為法人團(tuán)體必然也是以追求經(jīng)濟(jì)利益為目標(biāo),為此不惜犧牲債權(quán)人利益和國家的經(jīng)濟(jì)秩序,必然產(chǎn)生規(guī)避法定資本制的動(dòng)機(jī)和行為。另外考慮到制度運(yùn)行本身的成本,包括當(dāng)事人因此制度所引起的支出的增加,比如驗(yàn)資費(fèi)用、會(huì)計(jì)法律服務(wù)、資本閑置而增加的機(jī)會(huì)成本,以及規(guī)避法律引起的額外成本等等。

那么這些制度缺陷的成本到底有多大,是否大大超過了收益以致非得用另一種看似更有效率的制度來取代它呢?這個(gè)問題很難定量研究,對(duì)此的分析更多是從經(jīng)驗(yàn)層面上的,沒人能用精確的數(shù)字來告訴我們實(shí)行法定資本制以來我們的收益和成本,得到多少而又失去多少,而現(xiàn)在繼續(xù)實(shí)行法定資本制度是有效率的還是阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展?這里再重新檢視一下法定資本制的功能和效率。

第一,法定資本制保護(hù)債權(quán)人的功能。法定資本制立足于社會(huì)本位保護(hù)債權(quán)人的利益。放債是有風(fēng)險(xiǎn)的,不能把由于各種原因造成的風(fēng)險(xiǎn)歸咎于法定資本制繼而否定法定資本制。否定法定資本制不能保障債權(quán)人的利益是最大的聲音,但他們忽略了保障債權(quán)人的利益不是法定資本制單一制度所能做到的,還必須有其他制度的協(xié)同。

第二,法定資本制的市場(chǎng)準(zhǔn)入作用。關(guān)于法定資本制的市場(chǎng)準(zhǔn)入原則很多人都認(rèn)為是其弊端,不利于鼓勵(lì)投資,然而如果你希望通過公司制度的“有限責(zé)任”規(guī)則來保護(hù)自己,那么就必須在公司設(shè)立時(shí)投入一定的資產(chǎn),這是必須支付的代價(jià),否則就只能選擇其他組織形式(如合伙企業(yè)、獨(dú)資企業(yè))來經(jīng)營。法定最低資本額的實(shí)質(zhì)意義應(yīng)該定位于市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),即投資者能否準(zhǔn)入市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)的門檻,從而成為公司取得法律人格的程序條件之一,它不能承載債權(quán)人保護(hù)的功能更不能作為保護(hù)債權(quán)人的一項(xiàng)措施,否則將對(duì)公司資本架構(gòu)產(chǎn)生不利的影響。[5]市場(chǎng)準(zhǔn)入無疑限制了部分人參與公司運(yùn)作,但仍可選擇其他企業(yè)形式來實(shí)現(xiàn)自己的事業(yè),在達(dá)到一定條件后轉(zhuǎn)為公司形式。市場(chǎng)準(zhǔn)入限制有效的防止了濫設(shè)公司的現(xiàn)象和皮包公司的泛濫。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)還比較薄弱的我國,不能再經(jīng)受公司濫設(shè)的沖擊,而應(yīng)該有步驟的穩(wěn)步的推進(jìn)公司的資本制度改革。

第三,在我國尚未建立信用評(píng)級(jí)和信用擔(dān)保制度的情況下,法定資本制還可以減少信息成本,不管怎么說法定資本制還是有一定的資本彰顯信用的作用的。法定資本制對(duì)社會(huì)信用機(jī)制的需求比較低,并且能夠促進(jìn)整個(gè)社會(huì)信用機(jī)制的健全。[6]

此外,法定資本制在我國雖然號(hào)稱“世界最嚴(yán)”,可執(zhí)法卻是大不如立法設(shè)計(jì),驗(yàn)資制度目的的落空,公司人格分離制度并未在被有效的遵循。驗(yàn)資制度在我國由于社會(huì)中間力量的缺失,社會(huì)中介組織發(fā)育不良的現(xiàn)象普遍存在,有的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為求生存而以出賣虛假驗(yàn)資證明為業(yè)。公司與股東人格分離原則未被有效的遵循,人格混同現(xiàn)象普遍,導(dǎo)致公司在不能對(duì)自身財(cái)產(chǎn)支配的同時(shí)卻對(duì)債務(wù)獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任,從而不能保護(hù)債權(quán)人的合法利益。正如江平教授所言,“我們一方面要門檻低,一方面我們要強(qiáng)調(diào)資本真實(shí)原則,另外對(duì)違反了資本真實(shí)原則,抽逃出資、破壞商業(yè)信用、市場(chǎng)秩序的行為,該論什么責(zé)任就什么責(zé)任。”[7]

(二)授權(quán)資本制的效率分析

授權(quán)資本制是指在公司設(shè)立時(shí)雖然應(yīng)在章程中載明公司資本總額,但公司不必發(fā)行資本的全部,只要認(rèn)足或繳足資本總額的一部分,公司就可以成立。其主要特點(diǎn)是股本或股份的分期發(fā)行而不是法定資本制的一次發(fā)行、分期繳納,同時(shí)公司法中沒有對(duì)公司最低注冊(cè)資本的規(guī)定,如香港或美國大部分地區(qū)一元錢就可以開公司。

那么實(shí)行授權(quán)資本制效率和成本又有多大呢?它是不是比法定資本制更加可行和有效率呢?贊成實(shí)行授權(quán)資本制的主要觀點(diǎn)有:

首先,公司設(shè)立的準(zhǔn)入門檻降低,對(duì)于公司設(shè)立取消了最低注冊(cè)資本限制,減輕了公司設(shè)立難度,不必一次發(fā)行全部資本和股份,增加了社會(huì)經(jīng)濟(jì)和個(gè)人經(jīng)濟(jì)的收益。

其次,授權(quán)董事會(huì)自行決定發(fā)行資本不需經(jīng)董事會(huì)決議變更公司章程,簡(jiǎn)化了公司的增資程序,減少了執(zhí)行成本。

第三,董事會(huì)據(jù)具體情況發(fā)行資本,適應(yīng)公司經(jīng)營活動(dòng)需要,又避免了大量資金在公司的閑置,減少了機(jī)會(huì)成本,同時(shí)會(huì)有效的發(fā)揮現(xiàn)有資金的功能,增加了投資收益。

第四,資本彰顯信用的終結(jié)和有限責(zé)任價(jià)值功能的再造。授權(quán)資本制將公司法中對(duì)債權(quán)人保護(hù)為核心的公共利益至上的社會(huì)本位向追求只有、平等、效益、競(jìng)爭(zhēng)的個(gè)人本位過渡。有利于社會(huì)總體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)信用體制的建立。[8]

然而,對(duì)于授權(quán)資本制本身的缺陷和制度實(shí)施的制度環(huán)境因素卻并未作深入的考察,這些因素會(huì)大大增加實(shí)施中的制度成本和社會(huì)成本,降低其效率。

1、制度本身的缺陷

授權(quán)資本制中公司章程上資本僅是一種名義上的數(shù)額,同時(shí)未對(duì)公司首次發(fā)行資本的最低限額作出規(guī)定,極易造成公司實(shí)繳資本與實(shí)際經(jīng)營規(guī)模和資產(chǎn)實(shí)力的嚴(yán)重脫節(jié),也容易發(fā)生欺詐性商業(yè)行為,對(duì)債權(quán)人利益構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。

由于設(shè)立公司的準(zhǔn)入條件及成本很低,投資人可以輕松的利用有限責(zé)任來保護(hù)自己,公司實(shí)有資產(chǎn)可能很低。從維護(hù)債權(quán)人利益角度而言,作為獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任的公司法人而言,其責(zé)任能力實(shí)在有限,合同債權(quán)人和交易債權(quán)人或許可以通過合同或擔(dān)保物權(quán)等形式實(shí)現(xiàn)債權(quán),但是對(duì)于公司侵權(quán)債權(quán)人和弱小的交易債權(quán)人而言,則容易造成損失無法得到補(bǔ)償(比如產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任事故中,公司無力承擔(dān)賠償責(zé)任的情況)。即授權(quán)資本制在大大減少投資人公司設(shè)立和運(yùn)營成本的同時(shí),卻把成本轉(zhuǎn)嫁給了債權(quán)人,而前者并不一定有很明顯的比法定資本制更加有效率和收益來置換這種成本,可以說在某種程度上是得不償失的。

2、授權(quán)資本制實(shí)施的社會(huì)制度環(huán)境缺陷

針對(duì)上述情況(債權(quán)人利益得不到保障)不得不提到新公司法中規(guī)定的公司法人人格否認(rèn)制度可實(shí)現(xiàn)和保障債權(quán)人的利益。有人還提出更多的諸如公司責(zé)任保險(xiǎn)、衡平次位規(guī)則(深時(shí)規(guī)則),防止欺詐性財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、破產(chǎn)之際董事對(duì)債權(quán)人的誠信義務(wù)、清算義務(wù)人的違反義務(wù)之責(zé)任等設(shè)計(jì)。[9]然而這些制度和原則的實(shí)施只是事后的保障,同時(shí)法人格否認(rèn)制度新公司法也只是作了原則性規(guī)定,其他制度都還是想法,很難確保債權(quán)人利益不受損害。

以法人人格否認(rèn)制度為例,這種制度主要是英美法系在不斷的判例法中形成的,和他們判例法的傳統(tǒng)相關(guān)。而我國卻是大陸法系國家,沒有判例法傳統(tǒng),與此相應(yīng)的法官素質(zhì)也不行。其次,對(duì)于在什么情況下可以否認(rèn)法人人格的標(biāo)準(zhǔn)就非常難以確定,就是在英美等國至今也沒有一個(gè)明確的標(biāo)準(zhǔn),一切都必須在具體案件中由法官斟酌,這對(duì)法官素質(zhì)及司法的獨(dú)立性和公正性是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。在我國目前情況而言,這無疑是很令人擔(dān)憂的。法官素質(zhì)的普遍偏低和非專業(yè)化,司法受行政權(quán)利、社會(huì)利益各方的干預(yù)嚴(yán)重,不能獨(dú)立裁判。如果給予法官更大的自由裁量權(quán)極易導(dǎo)致權(quán)錢交易導(dǎo)致司法腐敗的擴(kuò)大化。除此之外,否認(rèn)法人人格也應(yīng)該慎重,不能因?yàn)閭鶛?quán)人利益受損就否認(rèn)公司法人人格,其使用范圍實(shí)在有限。

另外,從國家宏觀調(diào)控而言,無法想象如果實(shí)行完全的授權(quán)資本制,不設(shè)公司成立的最低注冊(cè)資本額,對(duì)實(shí)繳資本沒有規(guī)定或規(guī)定極少會(huì)出現(xiàn)什么樣的情況,這很容易導(dǎo)致濫設(shè)公司的現(xiàn)象,“皮包公司”橫行的情況極易再次出現(xiàn)。如果說在法定資本制下存在大量虛假出資和抽逃資本的情況,然而在此情況下對(duì)投資人追究個(gè)人責(zé)任時(shí)至少有可能使債權(quán)人得到補(bǔ)償可能性還比較大(因?yàn)椴还茉鯓樱顿Y人有能力湊足最低注冊(cè)資本額或公司資本總額,說明他們的經(jīng)濟(jì)狀況不會(huì)太差),而在授權(quán)資本制下,投資人則可能更多的沒有足夠的資本來承擔(dān)個(gè)人責(zé)任,更不用說以公司的獨(dú)立財(cái)產(chǎn)來承擔(dān)獨(dú)立責(zé)任了。公司實(shí)收資本微乎其微,注冊(cè)資本相當(dāng)部分未能落實(shí),資本擔(dān)保功能在此制度下無從體現(xiàn)。

授權(quán)資本制在信用社會(huì)下才能更好發(fā)揮作用,考慮到我國的信用狀況,在沒有健全的社會(huì)信用機(jī)制情況下,授權(quán)資本制的實(shí)行存在公司股東利用公司人格欺詐債權(quán)人的巨大誘因,特別是公司組織制度不完善的情況下授權(quán)資本制可能造成新的信用危機(jī)。在英國,對(duì)于公司有強(qiáng)制的會(huì)計(jì)審計(jì)制度,英美都有健全成熟的信用評(píng)級(jí)和信用保險(xiǎn)制度,這些制度都能有效的披露公司的信用情況,可以說這些都是實(shí)行授權(quán)資本制非常重要的制度保障,而我國信用制度在少數(shù)城市才剛剛起步,全國性有權(quán)威的信用評(píng)級(jí)制度還未建立。無法想象債權(quán)人如果僅依靠自己的力量去了解公司的信息將會(huì)付出多大的信息成本,而這種信息的不對(duì)稱也極易造成信用危機(jī),債權(quán)人利益的保障更顯得虛無飄渺。

以上對(duì)授權(quán)資本制度的分析主要是針對(duì)非上市公司而進(jìn)行的。在我國當(dāng)前實(shí)行嚴(yán)格的信息披露、嚴(yán)格的公司會(huì)計(jì)審計(jì)制度、公司財(cái)務(wù)報(bào)告制度的上市公司尚且都存在信用危機(jī)的情況下,如果對(duì)其他形式的公司實(shí)行授權(quán)資本制無疑會(huì)引發(fā)更加嚴(yán)重的信用危機(jī)。

綜合以上所述,從效率分析的視角重新檢視公司資本制度會(huì)發(fā)現(xiàn)法定資本制并非一無是處而有其效率,而授權(quán)資本制也因其自身的缺陷和制度實(shí)施的環(huán)境缺陷使得其效率大大降低,孰優(yōu)孰劣難以抉擇。那么對(duì)于資本制度該如何選擇呢?

四、我國公司資本制度選擇的類型化分析與選擇

然而對(duì)公司資本制度選擇僅僅是對(duì)法定資本制與授權(quán)資本制優(yōu)劣比較的具體效率分析,并不能當(dāng)然的揭示我國公司法的制度選擇,否則,盲目推崇資本信用或是資產(chǎn)信用可能會(huì)從一個(gè)虛幻走向另一個(gè)虛幻。實(shí)事求是的對(duì)公司法具體公司形式作類型化分析從而作出制度選擇是必要和有益的。即在具體立法操作中要考慮到我國公司形式的多元性和特殊性,資本制度因公司類型的不同而應(yīng)該有其具體選擇和實(shí)施方式。

1、股份有限公司

新公司法將股份有限公司注冊(cè)資本最低限額從一千萬降低為五百萬元,并規(guī)定發(fā)起設(shè)立可分期繳納注冊(cè)資本。這大大放寬了公司的設(shè)立條件,鼓勵(lì)投資。對(duì)股份有限公司資本制度的討論以公司是否上市為標(biāo)準(zhǔn)而有所不同。

(1)上市公司

對(duì)于上市公司,對(duì)其資本制度的規(guī)定應(yīng)該是相當(dāng)嚴(yán)格,類似嚴(yán)格的法定資本制。因?yàn)楣痉白C券監(jiān)督管理部門對(duì)于上市公司的最低注冊(cè)資本額、公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)等要求一般都非常嚴(yán)格。對(duì)于上市公司發(fā)行股票或債券、增資、減資、分配股利、公司收購等具體資本制度的規(guī)定,由于證券法、證券監(jiān)督管理部門有權(quán)規(guī)定,公司法中不宜作硬性規(guī)定。但在原則上應(yīng)該考慮到我國目前的股市狀況,從保護(hù)中小股東利益的原則出發(fā),在公司法和證券法中衡平大股東、中小股東、債權(quán)人利益,對(duì)此新修訂的證券法作了很大的改進(jìn)。

(2)非上市公司

對(duì)于非上市的股份有限公司,可參考授權(quán)資本制。由于其主要通過發(fā)起人發(fā)起認(rèn)購和針對(duì)社會(huì)個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者不公開發(fā)行的來募集資本,投資者數(shù)量有限,因此可以由公司章程靈活規(guī)定,可授權(quán)董事會(huì)在一定比例范圍內(nèi)發(fā)行新股,但不得對(duì)內(nèi)部職工或其他投資者強(qiáng)制發(fā)行。

同時(shí)對(duì)于法定最低注冊(cè)資本金的規(guī)定還是應(yīng)首先考慮到非上市公司,不應(yīng)制定過高的數(shù)額,而應(yīng)適當(dāng)降低。對(duì)于上市公司的特殊要求證券監(jiān)督管理部門很容易予以限制和實(shí)現(xiàn)。新公司法的現(xiàn)有規(guī)定就比較合理。

2、有限責(zé)任公司

考慮到有限責(zé)任公司的最低注冊(cè)資本確實(shí)過高,且對(duì)不同行業(yè)的公司規(guī)定不同的最低注冊(cè)資本缺乏科學(xué)依據(jù),新公司法參考了授權(quán)資本制,規(guī)定了統(tǒng)一、比較低的最低注冊(cè)資本額且規(guī)定可分期繳納,且在股東出資方式、股份回購、轉(zhuǎn)投資等制度作了突破。進(jìn)而可以考慮,對(duì)于有限責(zé)任公司的增資規(guī)定,因有限責(zé)任公司都是封閉公司,股東數(shù)量有限,增資可以在公司章程中授權(quán)董事會(huì)決定或直接依然由股東大會(huì)來決定都是可行的,可以靈活規(guī)定。對(duì)于國有獨(dú)資公司、一人有限責(zé)任公司考慮到其特殊性,對(duì)其資本制的規(guī)定應(yīng)符合其特點(diǎn)而有所不同。

(1)國有獨(dú)資公司

這是我國公司法上一個(gè)比較特殊公司形態(tài),但是在資本制度的選擇上并不存在著我們前邊探討的相關(guān)問題。國有獨(dú)資公司的注冊(cè)資本一般都比較多,而增資程序除適用公司法的規(guī)定外還有一系列的相關(guān)規(guī)范對(duì)其加以調(diào)整。更應(yīng)關(guān)注的是防止國有資產(chǎn)流失,這必須要更好堅(jiān)持資本維持原則,要加強(qiáng)對(duì)國有資產(chǎn)的監(jiān)管。同時(shí)要分清國有商業(yè)銀行與國有公司間的界限,保持國有商業(yè)銀行放貸的自主性和獨(dú)立性,防止違規(guī)放貸。所以在國有獨(dú)資公司治理和監(jiān)管中的一個(gè)重點(diǎn)便是資本制度,這并不是法定資本制或授權(quán)資本制所能解決的,而應(yīng)結(jié)合國情,衡平國家、公司、甚至全民的利益慎重行事。

(2)一人有限責(zé)任公司

新公司法已對(duì)設(shè)立一人有限責(zé)任公司做了特別規(guī)定。一人有限責(zé)任公司是封閉公司,由于唯一的投資人也是唯一的股東,很容易發(fā)生公司法人人格和股東人格混同。各國對(duì)于一人公司都予以嚴(yán)格的控制,在公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)制度、公司信息透明上都有嚴(yán)格的規(guī)定。因此在新公司法中的規(guī)定更類似法定資本制。在最低注冊(cè)資本(如規(guī)定最低注冊(cè)資本為10萬元,一次繳足)、資本三原則上特別是資本維持原則上的規(guī)定甚至不比舊公司法對(duì)有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定寬松,否則很容易發(fā)生股東利用公司人格損害債權(quán)人的利益。在特定情形下可以否定一人公司的法人人格,以保護(hù)債權(quán)人的利益。同時(shí)新公司法為了保護(hù)債權(quán)人的利益,還在第64條規(guī)定了股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東財(cái)產(chǎn)應(yīng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任,這也是股東獲取公司有限責(zé)任所要承受的代價(jià),問題是由于取得一人有限責(zé)任公司的成本比一般的有限責(zé)任公司成本更大,是否會(huì)導(dǎo)致投資者規(guī)避法律從而使得一人有限責(zé)任公司設(shè)立極少是一個(gè)有待研究的問題。但是對(duì)于一人有限責(zé)任公司的資本制度相關(guān)規(guī)定在新公司法中還比較粗糙,有待進(jìn)一步的解釋和完善。

五、結(jié)語

公司資本制度選擇并不能當(dāng)然論證得到法定資本制、授權(quán)資本制和折中資本制的結(jié)論,盲目推崇資本信用或是資產(chǎn)信用可能會(huì)從一個(gè)虛幻走向另一個(gè)虛幻,在對(duì)公司法具體公司形式作類型化分析后,當(dāng)前對(duì)資本制度選擇的討論更多地是針對(duì)一般性的有限責(zé)任公司和非上市股份有限公司,在國有獨(dú)資公司、一人有限責(zé)任公司及上市公司的資本制度適用有其特殊性。

公司資本制度只是公司制度利益平衡藝術(shù)中的一個(gè)部分,要根本解決債權(quán)人、股東、公司法人等主體間的利益沖突是一個(gè)系統(tǒng)化的公司監(jiān)管、治理課題。新公司法對(duì)此也作了有益的嘗試,如“法人人格否認(rèn)”制度的規(guī)定。然而,立法者的努力并不能解決所有的問題,整個(gè)社會(huì)信用的提升、法律制度的完善、公司運(yùn)行環(huán)境的規(guī)范等都是極其重要的。

【注釋】

[1]布萊恩、R.柴芬斯著,林華偉、魏旻譯:《公司法:理論、結(jié)構(gòu)和運(yùn)作》,法律出版社2001年版,第14-15頁。

[2]趙旭東:《企業(yè)與公司法縱論》,法律出版社2003年版,第244-248頁。

[3]參見BaylessManning&JamesHanks,legalcapital,(3ded.1990)p21。轉(zhuǎn)引自傅穹:《法定資本制:詮釋、問題、檢討》,載蔣大興主編:《公司法律報(bào)告》(第一卷),中信出版社2003年版,第236頁。

[4]趙旭東:《從資本信用到資產(chǎn)信用》,《法學(xué)研究》2003年第5期。

[5]朱慈蘊(yùn):《法定最低資本額制度與公司資本充實(shí)》,《法商研究》2004年第1期。

[6]任爾昕、史玉成:《論信用短缺時(shí)代的我國公司資本制度》,《政法論壇》2003年第4期。

[7]江平、趙旭東、陳甦:《中國〈公司法〉的修改及價(jià)值》,法律思想網(wǎng),2005年11月9日。

[8]郭富青:《公司資本制度:設(shè)計(jì)理念與功能的變革——我國公司資本制度立法觀念的轉(zhuǎn)變與路徑選擇》,《法商研究》2004年第1期。

第2篇

言論自由自6、70年代以來在美國一直得到了極高程度的保護(hù)。根據(jù)最高法院歷經(jīng)多年的探索所總結(jié)出的一套審判第一條修正案案件的原則,其對(duì)言論自由一般僅答應(yīng)“內(nèi)容中立”的限制,除非根據(jù)利益平衡的檢驗(yàn)原則政府能夠證實(shí)它對(duì)某一言論進(jìn)行限制促進(jìn)了重要的,或?qū)嵸|(zhì)性的政府利益并且這一利益和壓制言論自由無關(guān)、對(duì)言論自由所實(shí)施的附帶限制和促進(jìn)政府利益相比不那么重要。據(jù)此,言論自由在公民權(quán)利體系中居于基本權(quán)利的地位,甚至是憎恨言論(hatespeech)也能得到第一條修正案的保護(hù)。實(shí)際上,美國學(xué)者米克爾約翰就曾明確提出過應(yīng)對(duì)言論自由給予絕對(duì)的保護(hù)。那么言論自由何以能得到如此高程度的保護(hù)呢?這和言論自由在美國學(xué)者眼中所具有的價(jià)值具有直接的關(guān)系。

根據(jù)Tushnet等學(xué)者的統(tǒng)計(jì),美國言論自由探究領(lǐng)域中形成的有關(guān)言論自由哲學(xué)基礎(chǔ)的學(xué)說主要有三種摘要:追求真理說(聞名的“思想市場(chǎng)”理論即屬于此類)、自治說和自我實(shí)現(xiàn)說。追求真理說以霍爾姆斯和布蘭代斯為代表,主張“吾人所欲求的至高之善唯有經(jīng)由思想的自由交換,才比較輕易獲得,——亦即要想測(cè)試某種思想是否為真理的最佳方法,就是將之置于思想競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)上,看它有無能力獲得認(rèn)可”,因此不到最后關(guān)頭,政府絕對(duì)不應(yīng)插手這一進(jìn)程。自治說的主要代表則是絕對(duì)主義者米克爾約翰。米克爾約翰主張,言論自由實(shí)際上所保障的是人們參和自治(self-government)的權(quán)利;因?yàn)檠哉撟杂桑_切的說是公眾對(duì)公共事務(wù)的自由討論是保證投票者獲取足夠的智識(shí)以及情報(bào)(information)以便在投票中真實(shí)地表達(dá)自己的意愿的途徑之一。因此,正如選舉權(quán)不應(yīng)受到限制一樣,言論自由也不應(yīng)受到限制。自我實(shí)現(xiàn)說則以Emerson、Redish等人為代表。其中,埃默森教授認(rèn)為言論自由通過不受拘束的表達(dá)和交換信念及觀點(diǎn)來發(fā)展個(gè)人的思想從而達(dá)到個(gè)人的自我實(shí)現(xiàn);MartinRedish則認(rèn)為言論之所以是不可侵犯的,是因?yàn)樗嘤嗣裰髡嗡非蟮膬r(jià)值——個(gè)人對(duì)影響生活的決定的控制及個(gè)人的“人的才能”的發(fā)展。其中很難說哪一種在言論自由探究領(lǐng)域中占有主導(dǎo)的地位;可以說這三種學(xué)說共同對(duì)美國法院有關(guān)第一條修正案的判決發(fā)揮著指導(dǎo)性的功能,只是在不同的時(shí)代側(cè)重點(diǎn)有所不同而已。具體說來,自治說在早期影響較大,自我實(shí)現(xiàn)說在較為晚近的時(shí)候則發(fā)揮著比較重要的功能。值得注重的是,這三種學(xué)說雖然著眼點(diǎn)不同,但強(qiáng)調(diào)的都是對(duì)言者(thespeaker)利益的保護(hù)。

那么根據(jù)上述理論,是否所有的言論都應(yīng)該得到第一條修正案完全的保護(hù)呢?首先,根據(jù)米克爾約翰的自治理論,對(duì)這個(gè)新問題的回答就是否定的。由于米克爾約翰論證言論自由價(jià)值的立論基礎(chǔ)是社會(huì)契約論,因此他認(rèn)為言論自由是公民的一項(xiàng)政治權(quán)利,只有和公共事務(wù)有關(guān)的“公言論”(publicspeech)才能夠得到第一條修正案的保護(hù),除此之外的其他言論都不在第一條修正案的保護(hù)范圍之內(nèi),而只能受到第五條修正案的保護(hù)。而根據(jù)追求真理說和自我實(shí)現(xiàn)說,也只有對(duì)獲致真理和實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值,非凡是和實(shí)現(xiàn)民主相關(guān)的價(jià)值有促進(jìn)功能的言論才能夠得到第一條修正案的保護(hù)。據(jù)此,最高法院在司法實(shí)踐中根據(jù)言論的內(nèi)容將言論劃分為高價(jià)值言論——政治言論(或公共言論)和低價(jià)值言論——商業(yè)言論。只有能夠促進(jìn)言論自由價(jià)值實(shí)現(xiàn)的高價(jià)值言論——政治言論才能夠得到第一條修正案的全面保護(hù)。正如有學(xué)者指出的,在美國憲法學(xué)界可以說對(duì)這一點(diǎn)已經(jīng)達(dá)成共識(shí)摘要:制定第一條修正案的目的即使不是完全的也是絕大部分的是為了保護(hù)和公共事務(wù)有關(guān)的言論。以此為基礎(chǔ),最高法院總結(jié)出了言論自由分層理論,即摘要:言論應(yīng)根據(jù)其內(nèi)容劃分為政治言論(或稱非商業(yè)言論、公共言論)和商業(yè)言論,政治言論受到第一條修正案的全面保護(hù),對(duì)商業(yè)言論則采取和政治言論完全不同的保護(hù)原則。

至于對(duì)商業(yè)言論具體采用什么樣保護(hù)原則,不同的時(shí)代做法有所不同。具體說來,可以以1976年的VirginiaBoardofPharmacyv.VirginiaCitizensConsumerCouncil,Inc.為標(biāo)志分為兩個(gè)階段來熟悉商業(yè)言論的保護(hù)原則。1976年以前,商業(yè)言論基本上被排除在第一條修正案的保護(hù)范圍之外,其中最高法院更是在1942年的Valentinev.Chrestensen一案中明確公布聯(lián)邦憲法沒有限制政府調(diào)整純粹的商業(yè)廣告,從而以判例的形式將商業(yè)言論從第一條修正案的保護(hù)范圍內(nèi)排除出去。而在1976年的VirginiaBoardofPharmacy案中,最高法院宣稱,即使商業(yè)廣告注重的是純粹的經(jīng)濟(jì)利益,也不排除其應(yīng)受第一條修正案的保護(hù),從而第一次將商業(yè)言論納入了第一條修正案的保護(hù)范圍之內(nèi)。而最高法院作出這一判定的根據(jù)在于摘要:就具體消費(fèi)者而言,他從商業(yè)信息自由流通中所獲得的利益即使不大于,至少也不少于他在日常的最迫切的政治討論中所獲得的利益。此外,就整個(gè)社會(huì)而言,商業(yè)信息的自由流通也具有重大的公共利益。由此,最高法院就將商業(yè)言論和對(duì)公共事務(wù)的討論聯(lián)系起來了。而1980年的CentralHudsonGasElectricCorp.v.PublicServiceCommissionofNewYork案則標(biāo)志著最高法院對(duì)商業(yè)言論新的保護(hù)原則的成型。在本案中,最高法院形成了四步分析法來審判商業(yè)言論案件摘要:第一,必須確定表達(dá)是否受第一條修正案的保護(hù),而商業(yè)言論要受第一條修正案的保護(hù)至少必須涉及合法活動(dòng),并且不能誤導(dǎo)公眾;第二,所主張的政府利益是否重大;假如以上兩個(gè)回答都是肯定的,第三,確定調(diào)整是否直接促進(jìn)了政府主張的利益;最后,確定政府這一調(diào)整是否大于促進(jìn)這一利益之必需。由此,商業(yè)言論被正式納入到第一條修正案的保護(hù)范圍之內(nèi)。但是相比于政治言論,商業(yè)言論仍然被認(rèn)為是僅僅具有“低價(jià)值”的言論,它只能得到法院較低程度的保護(hù),一旦商業(yè)言論被證實(shí)是虛假的、誤導(dǎo)的或者是鼓勵(lì)非法活動(dòng)的,法院仍將準(zhǔn)許政府對(duì)其進(jìn)行限制。

值得注重的是,在這一明確了商業(yè)言論的“次等”地位的分層理論中存在著一個(gè)較為致命的缺陷,那就是最高法院至今未對(duì)“商業(yè)言論”給出一個(gè)明確的定義,司法實(shí)踐中僅僅形成了一個(gè)對(duì)商業(yè)言論的模糊的熟悉,那就是所謂商業(yè)言論是“純粹意在商業(yè)事務(wù)”的言論。正是由于缺乏對(duì)商業(yè)言論的準(zhǔn)確定義,因此雖然最高法院并未將商業(yè)言論定義為公司法人作出的言論,但是在司法實(shí)踐中卻存在著將商業(yè)言論等同于公司法人所作出的言論的傾向。其導(dǎo)致的最終結(jié)果就是公司法人實(shí)際上在言論自由領(lǐng)域中成為了受到歧視的主體。

二、一種新的言論類型摘要:公司法人言論

近年來,由于公司法人不僅僅在推銷產(chǎn)品上發(fā)表自己的言論,還在勞工政策等公共事務(wù)甚至是競(jìng)選事務(wù)上發(fā)表自己的看法,因此在實(shí)踐中出現(xiàn)了一種新的言論類型——公司法人言論(corporatespeech)。公司法人言論這一新的言論類型的出現(xiàn)主要和三個(gè)案例有關(guān)摘要:FirstNationalBankofBostonv.Bellotti,PacificGasElectricCo.v.PublicUtilitiesCommissionofCalifornia以及Nike,Inc.v.Kasky案。在Bellotti案中,法院指出在民主社會(huì)中言論對(duì)為公眾提供情報(bào)的功能并不因其來源性質(zhì)的不同而有所不同;在PacificGas案中法院則指出,公司法人所作出的和選舉無關(guān)的政治言論不得僅僅因其公司法人的主體性質(zhì)而受到限制,并且主張公司法人也應(yīng)該和公民一樣擁有“說和不說”的自由。也就是說,從這兩個(gè)案件開始,法院開始在裁決言論自由案件時(shí)對(duì)公司法人這一主體性質(zhì)進(jìn)行考慮,公司法人言論由此開始進(jìn)入法院的視野。當(dāng)然,僅憑這兩個(gè)案件還不能說最高法院已經(jīng)形成了對(duì)待公司法人言論的成熟的原則。正如后面將要指出的,近年來最高法院在對(duì)待公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論的態(tài)度上日趨嚴(yán)厲,這和Bellotti案和PacificGas案的思路很難說是相一致的。而公司法人言論正式成為一種獨(dú)立的言論類型可以說還是始自于2003年的Nike,Inc.v.Kasky案。

耐克案雖然發(fā)生于2003年,但案由卻可以一直追溯至1996年。在1996-1997年間,多種媒體廣泛報(bào)道了耐克公司在東南亞的分公司虐待勞工的新聞。作為回應(yīng),耐克公司通過向各大學(xué)校長及體育運(yùn)動(dòng)管理當(dāng)局郵寄信件、宣傳品以及在各家報(bào)紙上刊登公開信等形式對(duì)上述報(bào)道進(jìn)行了反駁。1998年,MarcKasky向舊金山高等法院對(duì)耐克公司及其5名管理人員提起了訴訟,指其上述行為違反了該州消費(fèi)者保護(hù)法有關(guān)禁止虛假廣告和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定。針對(duì)Kasky的指控,耐克以言論自由為由提出了抗辯。基于言論分層理論,本案的焦點(diǎn)就集中在了耐克有關(guān)言論的性質(zhì)判定上。假如法院判定其為政治言論,則耐克的言論將受到第一條修正案的保護(hù),Kasky的指控也就將被駁回;相反,假如法院判定其為商業(yè)言論,那么根據(jù)虛假的商業(yè)言論不受第一條修正案保護(hù)的原則,耐克就將在本案中敗訴。法院在第一審和上訴審中都作出了對(duì)耐克公司有利的判決,其中加利福尼亞州上訴法院明確裁定耐克的言論為“非商業(yè)言論”。但是,在案件被Kasky提交到州最高法院之后,加州的最高法院卻以4-3的比例了前面的判決,裁定耐克的言論為商業(yè)言論。在這種情況下,耐克向美國最高法院提出了上訴,這就是引發(fā)了公司法人言論自由新問題爭(zhēng)論的Nike,Inc.V.Kasky案。

幾乎自最高法院同意受理該案之日起,耐克案就受到了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。而該案之所以受到高度的關(guān)注,其原因主要就在于本案所涉及的耐克言論性質(zhì)模糊不清,如何定性非常困難。通常在認(rèn)定商業(yè)言論時(shí)的依據(jù)有三摘要:出于經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī);以廣告的形式;針對(duì)某一產(chǎn)品。耐克公司的言論卻不同于以往的商業(yè)言論而具有某種對(duì)公共事務(wù)進(jìn)行討論的外表——耐克在媒體上所宣傳的或表達(dá)的是耐克公司在海外的勞工政策,而這一言論的內(nèi)容可以說是和公共事務(wù)和公共利益存在密切的關(guān)系的。因此,耐克案可以說是為最高法院解決精確劃分商業(yè)言論和非商業(yè)言論以及形成一個(gè)針對(duì)公司法人言論的初步原則的新問題提供了一個(gè)極好的機(jī)會(huì),最高法院在耐克案上也就被寄予了很高的期望。然而,最高法院的判決卻是令人失望的摘要:它不僅回避了公司法人言論自由的新問題,而且回避了對(duì)商業(yè)言論進(jìn)行定義的新問題。最高法院以本案所涉及的新新問題尚不成熟為由,拒絕對(duì)耐克言論的性質(zhì)作出判定,從而在事實(shí)上支持了加州最高法院的判決。值得注重的是,雖然最高法院維持了加州最高法院的判決,但是最高法院在聲明由于這一新新問題尚未成熟而拒絕對(duì)其作出判定的時(shí)候所給出的理由正是這個(gè)案件涉及的是由商業(yè)言論、非商業(yè)言論和和公共新問題有關(guān)的言論組成的混合言論,這也就相當(dāng)于承認(rèn)了耐克案中涉及的言論在性質(zhì)上和傳統(tǒng)商業(yè)言論案件是存在差別的。

那么,公司法人言論何以能成為一種獨(dú)立的言論類型?其主要原因就在于商業(yè)言論定義不明確以及混合言論的出現(xiàn)。正如上文中所論及到的,隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,公司法人(大資本)日益參加到社會(huì)活動(dòng)中來,其表現(xiàn)形態(tài)就是公司法人日益傾向于在社會(huì)事務(wù)乃至政治事務(wù)上發(fā)表自己的觀點(diǎn),而其主體因素又決定了這樣的言論通常混合著商業(yè)言論(廣告)的因素,從而最終導(dǎo)致了混合言論的出現(xiàn)。實(shí)際上,早在Valentinev.Chrestensen案中就已經(jīng)出現(xiàn)了混合言論,只是這種簡(jiǎn)單形式的混合言論在當(dāng)時(shí)的歷史背景之下并未引起法院和學(xué)者的重視。耐克案引起學(xué)者廣泛關(guān)注的現(xiàn)象從一個(gè)側(cè)面說明了混合言論在當(dāng)代社會(huì)中已經(jīng)成為了一種比較普遍的現(xiàn)象,如何對(duì)其進(jìn)行調(diào)整已經(jīng)成為了法院和學(xué)者無可回避的新問題。

仔細(xì)考究之下,公司法人的言論可以分為三種摘要:商業(yè)言論、和競(jìng)選有關(guān)的政治言論和普通的政治言論。其中,商業(yè)言論實(shí)際上是一種和言論主體性質(zhì)無關(guān)的言論類型,但實(shí)際上通常和公司法人這一主體相聯(lián)系。最高法院對(duì)商業(yè)言論已經(jīng)形成了成熟的保護(hù)原則,并且在近年來表現(xiàn)出了提高對(duì)商業(yè)言論保護(hù)的趨向。公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論和公司法人的普通政治言論則和言論主體的性質(zhì)具有直接聯(lián)系,其中法院對(duì)和競(jìng)選有關(guān)的政治言論采取了嚴(yán)厲的限制原則,而對(duì)其他政治言論在原則上則給予同個(gè)人言論相同的保護(hù)。由于上面提到的混合言論就是因公司法人的普通政治言論和商業(yè)言論之間界限不明而產(chǎn)生的,因此,實(shí)際上公司法人的普通政治言論也難以真正得到和其他主體相同的保護(hù)。由此可以說,公司法人的言論在整體上都是受到“歧視”的。這就使得公司法人的言論具有了非凡性而成為了一個(gè)獨(dú)立的類別。

如同上文中所提到的,美國言論自由傳統(tǒng)理論中只存在根據(jù)言論內(nèi)容對(duì)言論進(jìn)行的分類,而公司法人言論卻是依據(jù)言論主體的性質(zhì)進(jìn)行的分類,因此這一新的言論類型的出現(xiàn)和傳統(tǒng)理論之間天然地存在著緊張關(guān)系,這也就決定了公司法人言論自出現(xiàn)之日起就對(duì)言論自由探究提出了許多新問題。

三、公司法人言論自由探究領(lǐng)域的主要新問題

總結(jié)美國學(xué)者探究公司法人言論的主要成果,我們可以發(fā)現(xiàn)公司法人言論自由探究領(lǐng)域主要涉及以下幾個(gè)新問題摘要:將言論劃分為商業(yè)言論和政治言論是否具有合理性?公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論是否應(yīng)該受到嚴(yán)厲的限制?公司法人是否同個(gè)人一樣享有言論自由?最后,公司法人言論是否構(gòu)成一個(gè)獨(dú)立的類別?或者說,公司法人言論在性質(zhì)上和個(gè)人的言論相比是否存在非凡之處?

如同上文中所分析的,導(dǎo)致公司法人言論這一新的言論類型產(chǎn)生的一個(gè)直接誘因就是最高法院沒有對(duì)商業(yè)言論給出一個(gè)明確的定義,從而致使法院對(duì)于公司法人的混合言論難以進(jìn)行合理的調(diào)整。針對(duì)這一癥結(jié),有學(xué)者呼吁最高法院應(yīng)以耐克案為契機(jī)明確商業(yè)言論的含義。然而,更多的學(xué)者則對(duì)最高法院對(duì)言論進(jìn)行分層、對(duì)商業(yè)言論和政治言論給予不同保護(hù)的做法提出了質(zhì)疑。

實(shí)際上,從美國近年來的判例中我們可以發(fā)現(xiàn),最高法院對(duì)于商業(yè)言論的態(tài)度越來越趨向于緩和,商業(yè)言論在最高法院得到了越來越高的保護(hù)。近年來商業(yè)言論案件在最高法院保持著令人驚異的勝訴率摘要:在24件商業(yè)言論案件中,法院僅僅對(duì)其中的5件作出了答應(yīng)政府對(duì)商業(yè)言論進(jìn)行限制的裁決。我們知道,美國法院調(diào)整商業(yè)言論的原則成型于CentralHudson案,然而在最近的判例中已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的拋棄CentralHudson原則的傾向。在1993年的CityofCincinnativ.DiscoveryNetworkInc.案中,最高法院就首次正式拒絕了商業(yè)言論只具有低價(jià)值的說法;而在1996年的44Liquormart,Inc.v.RhodeIsland案中,法院更是拒絕了政府對(duì)商業(yè)言論所作的“家長式”的監(jiān)控,肯定了商業(yè)言論對(duì)于聽者的價(jià)值,并且非凡強(qiáng)調(diào)真實(shí)的和非誤導(dǎo)的商業(yè)言論應(yīng)受到第一條修正案充分的保護(hù)。44Liquormart案之后就有學(xué)者指出商業(yè)言論從此再?zèng)]有理由被當(dāng)作另類的言論看待,而應(yīng)該和政治言論一樣受到第一條修正案的全面保護(hù)。

商業(yè)言論之所以受到法院越來越高的保護(hù)和學(xué)理上對(duì)言論自由和商業(yè)言論熟悉的變化有關(guān)。首先,法院改變了商業(yè)廣告對(duì)于公共利益毫無價(jià)值的看法,認(rèn)為在當(dāng)今自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下,由于資源的分配在很大程度上是由無數(shù)個(gè)人的經(jīng)濟(jì)決策決定的,因此這些決策是否明智、是否獲得了充分的根據(jù)和公共利益密切相關(guān)。這樣,商品信息的自由流通也就對(duì)于言論自由具有了獨(dú)立的、不可忽視的價(jià)值。其次,最高法院之所以在答應(yīng)政府限制商業(yè)言論上采取比較寬松的態(tài)度,也是出于保護(hù)消費(fèi)者利益的考慮。法院擔(dān)心假如給予商業(yè)言論以充分的第一條修正案保護(hù)會(huì)損害消費(fèi)者和政府兩者的利益,因?yàn)橄M(fèi)者將無法擺脫不實(shí)、誤導(dǎo)或欺騙性的商業(yè)廣告,而政府也將無法懲治這些商業(yè)欺詐。然而,近年來,法官和學(xué)者都對(duì)這種看法提出了質(zhì)疑。有意見指出,即使是對(duì)商業(yè)信息也應(yīng)該同其他信息一樣相信消費(fèi)者甄別對(duì)錯(cuò)的能力,而不應(yīng)該答應(yīng)政府對(duì)商業(yè)言論進(jìn)行“家長式”的管制。最后,最高法院提高對(duì)商業(yè)言論保護(hù)也和由保護(hù)消費(fèi)者利益轉(zhuǎn)向保護(hù)言者的利益的動(dòng)向有關(guān)。由于因商業(yè)言論而受到限制的主體多為公司法人,而公司法人在經(jīng)濟(jì)上又具有優(yōu)勢(shì)地位,因此法院認(rèn)為公司法人因言論受到限制而可能遭受的不利影響較小。這樣,在商業(yè)言論案件中,法院往往強(qiáng)調(diào)作為弱勢(shì)的一方的消費(fèi)者的利益,而忽視了公司法人作為言者的利益。進(jìn)入90年代之后,法院將更多的注重力放在了商業(yè)言論的言者的權(quán)利保護(hù)上,從而提高了對(duì)商業(yè)言論的保護(hù)力度。

在這種背景下,學(xué)者們自然對(duì)法院的言論分層理論提出了質(zhì)疑,并且主張既然商業(yè)言論對(duì)促進(jìn)言論自由的價(jià)值同樣發(fā)揮著功能,商業(yè)言論同樣事關(guān)公共利益,那么最高法院就應(yīng)該對(duì)商業(yè)言論給予同政治言論相同的保護(hù)。

而和最高法院提高對(duì)商業(yè)言論的保護(hù)相對(duì)應(yīng)的,是最高法院對(duì)公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論日趨嚴(yán)厲的態(tài)度。根據(jù)1978年的Bellotti案,最高法院對(duì)公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論的態(tài)度是摘要:不得因其言論主體性質(zhì)的非凡性而對(duì)其予以限制。但是自80年代末開始,法院出于防治政治腐敗的原因轉(zhuǎn)向答應(yīng)政府對(duì)公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論進(jìn)行一定程度的限制,這一限制的范圍被最高法院限定為含有明顯的鼓吹內(nèi)容的言論。進(jìn)入21世紀(jì)之后,最高法院更是在2003年的McConnellv.FEC案中支持了一個(gè)全面禁止公司法人運(yùn)用公司財(cái)產(chǎn)對(duì)競(jìng)選發(fā)表觀點(diǎn)(實(shí)際上就是競(jìng)選廣告)的法令,這一法令和傳統(tǒng)限制不同的是,它并不考慮被限制的言論是否意影響競(jìng)選,只要提到了候選人的名字,言論即可被禁止,這樣就使得公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論受到了政府高度的限制。

法院之所以答應(yīng)政府對(duì)公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論進(jìn)行高度限制,其主要理由就在于摘要:公司法人在競(jìng)選中運(yùn)用巨額的公司財(cái)產(chǎn)的行為并不是對(duì)公司法人有關(guān)公共事務(wù)的觀點(diǎn)的表達(dá);對(duì)其進(jìn)行限制之后,公司法人還可以通過專門的組織——PAC來表達(dá)自己的觀點(diǎn)。此外,防治腐敗這一重大的政府利益同樣也構(gòu)成了法院答應(yīng)政府對(duì)這一言論進(jìn)行限制的理由。

針對(duì)最高法院近年來的這一變化,學(xué)者們同樣也提出了質(zhì)疑。根據(jù)ConsolidatedEdisonCo.v.PublicServiceCommission案和PacificGasElectricCo.v.PublicUtilitiesCommission案所形成的原則,法院對(duì)公司法人除和競(jìng)選有關(guān)外的普通政治言論給予了同個(gè)人同樣的保護(hù)。那么防治競(jìng)選腐敗的政府利益同樣存在于公司法人的普通政治言論案件中,最高法院為什么沒有對(duì)這一類言論也進(jìn)行高度的限制呢?同樣地,認(rèn)為公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論不是公司法人觀點(diǎn)的表達(dá)這一理由也可能存在于公司法人普通政治言論案件中。至于公司法人在言論遭受禁止后還可以通過PAC來表達(dá)自己的觀點(diǎn),實(shí)際上就是剝奪了公司法人作為一個(gè)獨(dú)立的主體表達(dá)意見的權(quán)利,同時(shí)也是將責(zé)任推到了PAC身上。

雖然最高法院針對(duì)商業(yè)言論和公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論的態(tài)度截然相反,學(xué)者們對(duì)這兩個(gè)新問題的思索卻可以說是指向了同一個(gè)新問題摘要:是否應(yīng)該賦予公司法人以和個(gè)人同樣的言論自由。然而,針對(duì)這一新問題又有學(xué)者提出了新的質(zhì)疑摘要:言論自由是一項(xiàng)“人”權(quán),公司法人有資格成為言論自由的主體嗎?

反對(duì)公司法人具有言論自由主體資格的學(xué)者所持的理由主要有以下幾點(diǎn)。首先,言論自由的一個(gè)重要價(jià)值就在于維護(hù)人格尊嚴(yán)和個(gè)人自主。不論是采取上述三種言論自由哲學(xué)基礎(chǔ)學(xué)說中的哪一種,最后都可以歸結(jié)至這兩點(diǎn)上。顯然,公司法人既然不是“人”,那么自然也就談不上人格尊嚴(yán)和個(gè)人自主的維護(hù)和實(shí)現(xiàn)了。其次,我們之所以保護(hù)言論自由,一個(gè)重要的目的就在于保障在社會(huì)中占少數(shù)地位的觀點(diǎn)不受多數(shù)觀點(diǎn)的壓制。由于公司法人,非凡是像耐克這樣的跨國大公司往往擁有強(qiáng)大的力量,因此公司法人在言論自由的新問題上不僅僅不存在表達(dá)意見的障礙,相反,它的意見還經(jīng)常是影響性的。從這一點(diǎn)來說,也不應(yīng)給予公司法人以言論自由的保護(hù)。第三,從歷史上有關(guān)言論自由的判例來看,言論自由和個(gè)人聲譽(yù)的保護(hù)和欺侮、誹謗案件是密切相關(guān)的。而公司法人,就如同其不具有人格尊嚴(yán)一樣,也很難說具有主張保護(hù)基于人格尊嚴(yán)的聲譽(yù)的立場(chǎng)。

支持公司法人具有言論自由主體資格的學(xué)者則從反對(duì)“基于言者身份的歧視”(Speaker-BasedDiscriminatio)的傳統(tǒng)立場(chǎng)出發(fā)提出了反駁意見。他們認(rèn)為,雖然公司法人發(fā)表和公共事務(wù)有關(guān)的言論的動(dòng)機(jī)受到了質(zhì)疑而被認(rèn)為是受到利益驅(qū)動(dòng)的,也就是和產(chǎn)品的推銷具有隱蔽的聯(lián)系的,但是從言論的內(nèi)容來看卻和個(gè)人所發(fā)表的言論并沒有實(shí)質(zhì)性的區(qū)別。那么對(duì)于相同的言論,僅僅是因?yàn)楣痉ㄈ诉@一身份的非凡性就予以限制,這是否公平合理?以耐克案為例,假如耐克的言論是由普通公眾作出的,那么法院會(huì)要求政府證實(shí)言者具有明顯的惡意;而對(duì)于耐克則不必要求證實(shí)其具有惡意,只要是虛假的或誤導(dǎo)的言論政府就可以對(duì)其進(jìn)行限制,這顯然是有欠公平的。

無論學(xué)者討論的最終結(jié)果如何,在社會(huì)實(shí)踐中公司法人的確越來越多的對(duì)社會(huì)事務(wù)甚至是政治事務(wù)發(fā)表看法,這已經(jīng)超出了傳統(tǒng)言論自由理論所能調(diào)整的范圍,拒絕賦予公司法人以言論自由的立場(chǎng)更是和這一事實(shí)相違反的。公司法人成為了言論自由的一個(gè)非凡主體已是無法回避的事實(shí)。因此,和其否認(rèn)公司法人作為言論自由主體的資格,還不如探究如何調(diào)整這一非凡主體的言論自由。這就又回到了前面的新問題摘要:是應(yīng)該將公司法人的言論作為一類獨(dú)立的言論給予非凡的調(diào)整,還是應(yīng)該給予同個(gè)人言論相同的保護(hù)?

迄今為止,有關(guān)公司法人言論的討論在很大程度上都是關(guān)乎一個(gè)新問題,那就是究竟應(yīng)該把探究的注重力放在言者的性質(zhì)或者說身份上還是應(yīng)該放在言論的內(nèi)容上。值得注重的是,許多非盈利的法人和團(tuán)體的言論自由都得到了第一條修正案的完全保護(hù)。實(shí)際上,第一條修正案的許多核心言論的主體都是非盈利法人和團(tuán)體,如政黨、公眾利益團(tuán)體、學(xué)校等。那么是否是對(duì)利益的追求構(gòu)成了公司法人主體非凡性的原因呢?答案顯然也是否定的,因?yàn)檠哉撟杂傻陌l(fā)展歷史已經(jīng)證實(shí)了利益并不構(gòu)成排除第一條修正案保護(hù)的理由。此外,個(gè)人也同樣廣告,如一人公司及律師。實(shí)際上,商業(yè)言論保護(hù)的發(fā)展歷史和律師廣告的密切聯(lián)系是有目共睹的。但這些言論卻并沒有被法院“另眼看待”。在這種情況下,對(duì)公司法人的言論若因其主體的非凡性而進(jìn)行非凡的限制,其合理性也就值得商榷了。

四、對(duì)公司法人言論自由的憲法學(xué)思索

以上談到了公司法人言論自由領(lǐng)域中的幾個(gè)主要新問題,也介紹了美國學(xué)者對(duì)于這些新問題的一些思索。需要提請(qǐng)注重的是,由于公司法人言論自由的新問題產(chǎn)生不久,相關(guān)的探究也只是處于起步階段,因此其中有些新問題的探索尚欠深入,而對(duì)于公司法人的言論如何保護(hù)就更難說是已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)或者形成了成熟的意見。但是可以看出,學(xué)者們比較傾向于加強(qiáng)對(duì)公司法人言論的保護(hù)力度。針對(duì)公司法人的言論自由新問題以及上述這種傾向,筆者進(jìn)行了些許憲法學(xué)思索,在此提出以就教于方家。

從涉及的具體新問題來看,公司法人言論自由新問題的產(chǎn)生從表面上看起來主要是在于商業(yè)言論新問題,一是商業(yè)言論如何定義的新問題,二是提高商業(yè)言論保護(hù)的新問題。因此,對(duì)商業(yè)言論進(jìn)行嚴(yán)格而明確的定義是解決公司法人言論自由新問題的前提。此外,雖然現(xiàn)在最高法院表現(xiàn)出了加強(qiáng)對(duì)商業(yè)言論保護(hù)的趨向,但是出于保護(hù)消費(fèi)者利益的考慮,至少在短期內(nèi)不會(huì)對(duì)商業(yè)言論給予同非商業(yè)言論同樣的保護(hù)。而以言論自由的宏觀視野來考察公司法人的言論自由,其主要的新問題就在于公司法人言論是否應(yīng)成為一種獨(dú)立的言論類型,公司法人能否成為言論自由的主體,假如能,那么它在享有言論自由的程度和范圍上和個(gè)人是否存在區(qū)別。正如上文中所指出的,傳統(tǒng)的對(duì)言論進(jìn)行分類的方法所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)都是言論的內(nèi)容而不是言論的主體性質(zhì),假如答應(yīng)政府僅僅以言論主體性質(zhì)為由對(duì)某一言論進(jìn)行限制,我們認(rèn)為是存在不妥之處的。因?yàn)椋缱罡叻ㄔ涸贐ellotti案中所指出的,某一言論所蘊(yùn)涵的價(jià)值并不會(huì)因其來源的不同而有所不同。那么需要解決的就是,公司法人言論在言論的性質(zhì)上是否和其他言論存在區(qū)別。

而當(dāng)我們站在憲法學(xué)的高度來審閱公司法人的言論自由新問題時(shí),我們會(huì)發(fā)現(xiàn),公司法人言論這一新型言論的出現(xiàn)及至對(duì)公司法人言論自由的探索以及最高法院日益提高對(duì)公司法人言論自由保護(hù)的傾向(通過商業(yè)言論案件),實(shí)際上都反映了公司法人對(duì)社會(huì)事務(wù)參和程度的加深和對(duì)于共同體事務(wù)影響的擴(kuò)大。回到言論自由的哲學(xué)基礎(chǔ)上,我們可以發(fā)現(xiàn)無論對(duì)于言論自由的性質(zhì)如何熟悉,它對(duì)于共同體成員表達(dá)自己對(duì)于共同體治理的意見的價(jià)值,也就是言論自由所蘊(yùn)涵的“自治”和促進(jìn)民主的價(jià)值,始終構(gòu)成了言論自由諸多價(jià)值中重要的,甚至可以說是核心的內(nèi)容。這也是最高法院在關(guān)乎言論自由的判例中始終重視審查言論是否是對(duì)公共事務(wù)的討論、是否關(guān)涉公共利益的理由。這就隱含了這樣一個(gè)邏輯前設(shè)摘要:言論自由的主體構(gòu)成了共同體的組成分子,或者說是者的組成分子。由此反觀公司法人的言論自由新問題,公司法人由最初的商業(yè)廣告、推銷產(chǎn)品這樣一種“表達(dá)”性質(zhì)較低的商業(yè)行為發(fā)展至通過商業(yè)廣告表達(dá)自己對(duì)經(jīng)濟(jì)方面新問題的意見,再到就勞工政策等公共事務(wù)以及競(jìng)選等政治事務(wù)發(fā)表觀點(diǎn),這一過程正反映了公司法人意圖作為一個(gè)獨(dú)立的主體參和到共同體治理中的傾向。這就帶來了一個(gè)新問題摘要:公司法人是否能構(gòu)成治理共同體的獨(dú)立主體?縱觀公司法人言論自由在美國的發(fā)展歷程,我們可以發(fā)現(xiàn)其和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的縱深發(fā)展和資本對(duì)公共生活領(lǐng)域的不斷滲透存在著較大的相關(guān)性。雖然目前就公司法人的言論自由并沒有達(dá)成一致的意見,最高法院對(duì)公司法人言論案件也并沒有形成成熟的檢驗(yàn)原則,但是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和資本加強(qiáng)對(duì)社會(huì)公共領(lǐng)域滲透的趨向卻是確定的。因此,可以預(yù)見,公司法人的言論受到保護(hù)的程度在長期內(nèi)應(yīng)該是得到提高而不是相反。那么,公司法人是否最終會(huì)被賦予同個(gè)人相同的第一條修正案的保護(hù)呢?假如是,那是否最后將會(huì)造成資本,非凡是大資本控制公共事務(wù)決定的局面?而這種局面一旦形成,作為公民的個(gè)人的意見必將在很大程度上受到忽視,屆時(shí)的基礎(chǔ)是否依然存在呢?這些都是我們?cè)谔骄抗痉ㄈ说难哉撟杂尚聠栴}時(shí)所不得不面對(duì)的新問題。

雖然公司法人的言論自由新問題目前在我國尚沒有萌發(fā)的跡象,但是基于這一新問題和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)縱深發(fā)展的正相關(guān)性,我們可以預(yù)見,在不遠(yuǎn)的將來這一新問題也很可能在我國出現(xiàn)。因此關(guān)注美國言論自由探究中的這一新的課題對(duì)于將來公司法人言論自由新問題在我國的解決必將具有重要的參考和借鑒意義。

第3篇

公司重整(corporatereorgani-zation)制度,是指陷入經(jīng)營、財(cái)務(wù)困境,出現(xiàn)破產(chǎn)原因或有破產(chǎn)原因出現(xiàn)危險(xiǎn)的公司企業(yè),若有重整之可能及有經(jīng)營價(jià)值的,利害關(guān)系人可向法院申請(qǐng),對(duì)該公司實(shí)施強(qiáng)制整頓,使之?dāng)[脫經(jīng)營和財(cái)務(wù)困境,重新復(fù)興的法律制度。

重整制度產(chǎn)生于19世紀(jì)末和20世紀(jì)初,并在20世紀(jì)二三十年代得到迅猛的發(fā)展。公司重整制度,首創(chuàng)于英國。美國1934年公布的公司重整制度對(duì)英國的公司重整制度進(jìn)行了較大的修改,并吸收了和解制度的一些內(nèi)容,標(biāo)志著公司重整制度的基本成熟。日本1952年制定的《會(huì)社更生法》,也就是日本的公司重整法,其立法目的在于挽救陷入困境而又有重建可能的股份有限公司。它一方面強(qiáng)調(diào)繼續(xù)維持公司的事業(yè),另一方面強(qiáng)調(diào)通過國家權(quán)力的干預(yù),促使公司的利害關(guān)系人(公司、股東、債權(quán)人)之間共同合作保證公司事業(yè)的維護(hù)與重建,避免公司陷入破產(chǎn)倒閉的狀態(tài)。企業(yè)重整是一種主動(dòng)拯救瀕臨破產(chǎn)的企業(yè),使其得以再生的同時(shí),又維護(hù)了債權(quán)人的利益,使債權(quán)得到更大的滿足的一種制度安排。它是一種保護(hù)股東、債權(quán)人和職工利益,從而穩(wěn)定社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的重要法律措施。公司重整制度是繼破產(chǎn)和解之后,為彌補(bǔ)破產(chǎn)造成的社會(huì)利益的損害及和解制度的消極方面而建立的積極重建制度。就目前我國的社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況而言,如果對(duì)達(dá)到警戒線的上市公司全部實(shí)施破產(chǎn),不僅目前脆弱的社會(huì)保障體系難以承受引種經(jīng)濟(jì)上的壓力,還會(huì)造成社會(huì)秩序的紊亂。

公司重整不同于和解、重組,具有自己獨(dú)特的效能。1、重整制度采取社會(huì)本位的立常與重組中往往,只考慮重組雙方的利益,尤其是重組公司的利益最大化不同的是,重整制度的實(shí)施考慮到公司、債權(quán)人、股東、職工等社會(huì)整體利益的最大化,以社會(huì)為本位。2、公司重整起因僅限于有破產(chǎn)原因出現(xiàn),侵害到債權(quán)人利益。3、重整參與人更為廣泛。重整提起人不僅包括公司董事,還包括債權(quán)人,公司的股東(比如占股權(quán)10%的股東),而且他們作為利害關(guān)系人均有權(quán)參與表決。4、重整措施更為多樣。具體涉及債權(quán)人、債務(wù)人之間的妥協(xié)、讓步,公司的轉(zhuǎn)讓、合并、分立,追加投資、特殊的債權(quán)處置等。與重組相比較,重整的最大特色在于導(dǎo)入了司法程序,確立了法院在重整中的主導(dǎo)地位。這不僅使整個(gè)過程程序化,而且在兼顧公共利益的情況下,避免了不合規(guī)的行政干預(yù),有利于建立一個(gè)完善的資本市常而全體股東以及債權(quán)人的介入有利于防止重組被大股東任意操縱、損害小股東以及債權(quán)人的合法權(quán)益。

綜上所述,重組是一組普通的交易行為而非特殊制度框架下的整體行為,其經(jīng)濟(jì)目的是為了達(dá)到公司與股東利益的最大化;而重整則是一種特殊制度框架下的行為,它是圍繞著公司、債權(quán)人、股東三方利益進(jìn)行協(xié)調(diào)的過程,是為了債權(quán)人利益的最大化,它與重組的意義、重組的對(duì)象都不一樣。鑒于大量的PT、ST公司的存在,我國法律制度建設(shè)有必要引入重整制度,振興陷于困境的上市公司。

關(guān)于我國上市公司重整法律制度設(shè)計(jì)的建議

借鑒國外有關(guān)重整制度的規(guī)定,特別是我國臺(tái)灣地區(qū)關(guān)于公司重整的有關(guān)法律規(guī)定,結(jié)合我國的具體情況,可將我國上市公司重整的法律制度設(shè)計(jì)如下。

上市公司重整的法律條件

根據(jù)我國上市公司的基本狀況和法律環(huán)境,上市公司的重整原因可以歸納為以下四種情況:公司最近三年連續(xù)虧損,已面臨暫停或終止上市;公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大異常或業(yè)務(wù)遭受重大損失;由于重大違法違規(guī)行為被查處,非通過重整不足以解決的;公司出現(xiàn)破產(chǎn)原因或者臨近破產(chǎn)邊緣。另外,可以進(jìn)入重整程序的上市公司還應(yīng)當(dāng)具備以下條件:一是作為債務(wù)人的上市公司具有重整挽救的希望,二是債務(wù)人仍為一個(gè)具有完全民事能力的法人,對(duì)于已作出破產(chǎn)宣告或者在清算中的公司,不應(yīng)該再開始重整程序。

上市傘司重整申請(qǐng)

上市公司重整始于重整申請(qǐng)。因各種前述法定原因而陷入困境的上市公司、債權(quán)人或股東均可向法院提出開始重整程序的申請(qǐng)。法院一般不得依職權(quán)主動(dòng)作出公司重整的裁定。重整申請(qǐng)人應(yīng)包括上市公司、持有公司股份達(dá)10%以上的公司股東和符合一定條件的債權(quán)人。

法院對(duì)重整申請(qǐng)的受理、審查與批準(zhǔn)

法院對(duì)重整申請(qǐng)受理后應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審查:即審查法院有無管轄權(quán)、申請(qǐng)人是否合格、申請(qǐng)書的形式是否符合法律的規(guī)定;審查被申請(qǐng)人是否合格、債務(wù)人是否具有重整的原因、債務(wù)人是否具有挽救的希望。法院在審整申請(qǐng)時(shí),可依職權(quán)進(jìn)行對(duì)有無重整的可能進(jìn)行必要的調(diào)查。法院認(rèn)為被申請(qǐng)的上市公司具備重整條件的,應(yīng)裁定予以受理并批準(zhǔn)該申請(qǐng)。

重整保護(hù)期的效力

法院裁定準(zhǔn)許重整后,即正式啟動(dòng)重整程序。上市公司重整程序開始后,必須給予上市公司一定期限的重整保護(hù)期,重整保護(hù)期一般不超過六個(gè)月。重整保護(hù)期的法律效力包括:債權(quán)暫時(shí)被凍結(jié)、債權(quán)被停止計(jì)息;執(zhí)行中止、防止啟動(dòng)破產(chǎn)清算程序;公司股票暫停交易;公司經(jīng)營權(quán)與財(cái)產(chǎn)管理處分權(quán)移交重整機(jī)構(gòu)、禁止清償債權(quán);股東在重整保護(hù)期內(nèi)的股份轉(zhuǎn)讓權(quán)受到限制;中止對(duì)上市公司的其它強(qiáng)制執(zhí)行程序;成立關(guān)系人會(huì)議,作為利害關(guān)系人表達(dá)其意思的機(jī)關(guān);符合條件的債權(quán)人應(yīng)在法定期間內(nèi)向法定的機(jī)關(guān)申報(bào)債權(quán)等。

重整機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生與功能

公司重整的具體實(shí)施主體是重整機(jī)構(gòu)。各國一般都在重整期間設(shè)置重整人、重整監(jiān)督人和關(guān)系人會(huì)議取代原董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)行使職權(quán)。重整機(jī)構(gòu)由重整人、重整監(jiān)督人和關(guān)系人會(huì)議組成。其中,重整人是公司原董事會(huì)職權(quán)停止后為實(shí)際執(zhí)行重整工作而設(shè)立的執(zhí)行機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)重整期間公司事務(wù)的經(jīng)營管理;重整監(jiān)督人負(fù)責(zé)監(jiān)督重整人的職務(wù)行為廠以保證重整程序

的公正進(jìn)行,維護(hù)各方當(dāng)事人的利益;關(guān)系人會(huì)議是由債權(quán)人和公司股東組成的行使其自治權(quán)利的意思表示機(jī)關(guān),是公司重整期間的最高意思機(jī)關(guān),關(guān)系人會(huì)議的職權(quán)集中體現(xiàn)在討論與接受重整計(jì)劃上。

上市重整計(jì)劃的提出、通過與執(zhí)行

重整計(jì)劃,是指由重整人或上市公司其他利害關(guān)系人(包括債權(quán)人、股東等)擬定的,以清理債務(wù)、復(fù)興公司為內(nèi)容并經(jīng)關(guān)系人會(huì)議通過和法院認(rèn)可的法律文書。重整計(jì)劃對(duì)上市公司及關(guān)系人產(chǎn)生約束力。重整計(jì)劃的內(nèi)容一般應(yīng)包括:債務(wù)重整方案、資產(chǎn)與業(yè)務(wù)重整方案、經(jīng)營管理重整方案、股權(quán)重整方案、融資方案,包括公司增資的規(guī)模、公司增資的方式、債務(wù)融資、重整計(jì)劃的執(zhí)行期限等。重新計(jì)劃由法院指定的重整人執(zhí)行。重整人在執(zhí)行重整計(jì)劃過程中,應(yīng)盡到善良管理人的義務(wù),接受監(jiān)督人的監(jiān)督,違反此義務(wù)而給債務(wù)人或關(guān)系人造成損害時(shí),應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

上市公司重整的完成與終止

1、重整的終止

發(fā)生下列情形,法院可以依職權(quán)裁定終止重整:重整計(jì)劃未獲關(guān)系人會(huì)議通過。重整計(jì)劃在關(guān)系人會(huì)議上未獲依法通過的;關(guān)系人會(huì)議通過的重整計(jì)劃未獲法院認(rèn)可;重整計(jì)劃因情勢(shì)變遷或有由不正當(dāng)理由致使不能或無須執(zhí)行時(shí)。重整終止之后,因重整程序開始而終止的破產(chǎn)程序、和解程序或一般民事執(zhí)行程序及因財(cái)產(chǎn)關(guān)系所產(chǎn)生的訴訟程序,均應(yīng)恢復(fù)繼續(xù)進(jìn)行;因沒有申報(bào)而在重整期間內(nèi)不能行使的債權(quán)或股權(quán),在重整終止后均應(yīng)憂復(fù)其效力;因裁定重整而停止的股東會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的職權(quán),均予以恢復(fù)。

2、重整的完成

第4篇

摘要:言論分層理論,公司法人言論,公司法人的言論自由

導(dǎo)言

眾所周知,美國最高法院在審理言論自由的案件時(shí)存在著依其內(nèi)容的不同將言論劃分為不同的類別,例如政治言論和商業(yè)言論,并對(duì)不同類別的言論給予不同程度保護(hù)的做法。其中政治言論被認(rèn)為是高價(jià)值言論而受到了最高的保護(hù),商業(yè)言論則被認(rèn)為是低價(jià)值言論,一度甚至被排除在第一條修正案的保護(hù)之外。這就是所謂的“言論自由分層理論”。然而,近年來在美國出現(xiàn)了一種新的言論類型,這種言論類型的劃分標(biāo)準(zhǔn)卻并不是言論的內(nèi)容,而是作出言論的主體。這種挑戰(zhàn)傳統(tǒng)言論分類標(biāo)準(zhǔn)的言論類型一俟出現(xiàn)就引起了探究第一條修正案的學(xué)者們的高度重視,最近更是憑借Nikev.Kasky一案吸引了眾多知名學(xué)者為其貢獻(xiàn)其學(xué)術(shù)聰明。這就是公司法人言論(corporatespeech)。公司法人言論的出現(xiàn)直接導(dǎo)致了公司法人的言論自由新問題的產(chǎn)生,本文的任務(wù)就是對(duì)這一美國言論自由探究領(lǐng)域的新課題作一系統(tǒng)介紹并對(duì)相關(guān)新問題進(jìn)行一定程度的探究。

一、美國言論自由分層理論

言論自由自6、70年代以來在美國一直得到了極高程度的保護(hù)。根據(jù)最高法院歷經(jīng)多年的探索所總結(jié)出的一套審判第一條修正案案件的原則,其對(duì)言論自由一般僅答應(yīng)“內(nèi)容中立”的限制,除非根據(jù)利益平衡的檢驗(yàn)原則政府能夠證實(shí)它對(duì)某一言論進(jìn)行限制促進(jìn)了重要的,或?qū)嵸|(zhì)性的政府利益并且這一利益和壓制言論自由無關(guān)、對(duì)言論自由所實(shí)施的附帶限制和促進(jìn)政府利益相比不那么重要。據(jù)此,言論自由在公民權(quán)利體系中居于基本權(quán)利的地位,甚至是憎恨言論(hatespeech)也能得到第一條修正案的保護(hù)。實(shí)際上,美國學(xué)者米克爾約翰就曾明確提出過應(yīng)對(duì)言論自由給予絕對(duì)的保護(hù)。那么言論自由何以能得到如此高程度的保護(hù)呢?這和言論自由在美國學(xué)者眼中所具有的價(jià)值具有直接的關(guān)系。

根據(jù)Tushnet等學(xué)者的統(tǒng)計(jì),美國言論自由探究領(lǐng)域中形成的有關(guān)言論自由哲學(xué)基礎(chǔ)的學(xué)說主要有三種摘要:追求真理說(聞名的“思想市場(chǎng)”理論即屬于此類)、自治說和自我實(shí)現(xiàn)說。追求真理說以霍爾姆斯和布蘭代斯為代表,主張“吾人所欲求的至高之善唯有經(jīng)由思想的自由交換,才比較輕易獲得,——亦即要想測(cè)試某種思想是否為真理的最佳方法,就是將之置于思想競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)上,看它有無能力獲得認(rèn)可”,因此不到最后關(guān)頭,政府絕對(duì)不應(yīng)插手這一進(jìn)程。自治說的主要代表則是絕對(duì)主義者米克爾約翰。米克爾約翰主張,言論自由實(shí)際上所保障的是人們參和自治(self-government)的權(quán)利;因?yàn)檠哉撟杂桑_切的說是公眾對(duì)公共事務(wù)的自由討論是保證投票者獲取足夠的智識(shí)以及情報(bào)(information)以便在投票中真實(shí)地表達(dá)自己的意愿的途徑之一。因此,正如選舉權(quán)不應(yīng)受到限制一樣,言論自由也不應(yīng)受到限制。自我實(shí)現(xiàn)說則以Emerson、Redish等人為代表。其中,埃默森教授認(rèn)為言論自由通過不受拘束的表達(dá)和交換信念及觀點(diǎn)來發(fā)展個(gè)人的思想從而達(dá)到個(gè)人的自我實(shí)現(xiàn);MartinRedish則認(rèn)為言論之所以是不可侵犯的,是因?yàn)樗嘤嗣裰髡嗡非蟮膬r(jià)值——個(gè)人對(duì)影響生活的決定的控制及個(gè)人的“人的才能”的發(fā)展。其中很難說哪一種在言論自由探究領(lǐng)域中占有主導(dǎo)的地位;可以說這三種學(xué)說共同對(duì)美國法院有關(guān)第一條修正案的判決發(fā)揮著指導(dǎo)性的功能,只是在不同的時(shí)代側(cè)重點(diǎn)有所不同而已。具體說來,自治說在早期影響較大,自我實(shí)現(xiàn)說在較為晚近的時(shí)候則發(fā)揮著比較重要的功能。值得注重的是,這三種學(xué)說雖然著眼點(diǎn)不同,但強(qiáng)調(diào)的都是對(duì)言者(thespeaker)利益的保護(hù)。

那么根據(jù)上述理論,是否所有的言論都應(yīng)該得到第一條修正案完全的保護(hù)呢?首先,根據(jù)米克爾約翰的自治理論,對(duì)這個(gè)新問題的回答就是否定的。由于米克爾約翰論證言論自由價(jià)值的立論基礎(chǔ)是社會(huì)契約論,因此他認(rèn)為言論自由是公民的一項(xiàng)政治權(quán)利,只有和公共事務(wù)有關(guān)的“公言論”(publicspeech)才能夠得到第一條修正案的保護(hù),除此之外的其他言論都不在第一條修正案的保護(hù)范圍之內(nèi),而只能受到第五條修正案的保護(hù)。而根據(jù)追求真理說和自我實(shí)現(xiàn)說,也只有對(duì)獲致真理和實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值,非凡是和實(shí)現(xiàn)民主相關(guān)的價(jià)值有促進(jìn)功能的言論才能夠得到第一條修正案的保護(hù)。據(jù)此,最高法院在司法實(shí)踐中根據(jù)言論的內(nèi)容將言論劃分為高價(jià)值言論——政治言論(或公共言論)和低價(jià)值言論——商業(yè)言論。只有能夠促進(jìn)言論自由價(jià)值實(shí)現(xiàn)的高價(jià)值言論——政治言論才能夠得到第一條修正案的全面保護(hù)。正如有學(xué)者指出的,在美國憲法學(xué)界可以說對(duì)這一點(diǎn)已經(jīng)達(dá)成共識(shí)摘要:制定第一條修正案的目的即使不是完全的也是絕大部分的是為了保護(hù)和公共事務(wù)有關(guān)的言論。以此為基礎(chǔ),最高法院總結(jié)出了言論自由分層理論,即摘要:言論應(yīng)根據(jù)其內(nèi)容劃分為政治言論(或稱非商業(yè)言論、公共言論)和商業(yè)言論,政治言論受到第一條修正案的全面保護(hù),對(duì)商業(yè)言論則采取和政治言論完全不同的保護(hù)原則。

至于對(duì)商業(yè)言論具體采用什么樣保護(hù)原則,不同的時(shí)代做法有所不同。具體說來,可以以1976年的VirginiaBoardofPharmacyv.VirginiaCitizensConsumerCouncil,Inc.為標(biāo)志分為兩個(gè)階段來熟悉商業(yè)言論的保護(hù)原則。1976年以前,商業(yè)言論基本上被排除在第一條修正案的保護(hù)范圍之外,其中最高法院更是在1942年的Valentinev.Chrestensen一案中明確公布聯(lián)邦憲法沒有限制政府調(diào)整純粹的商業(yè)廣告,從而以判例的形式將商業(yè)言論從第一條修正案的保護(hù)范圍內(nèi)排除出去。而在1976年的VirginiaBoardofPharmacy案中,最高法院宣稱,即使商業(yè)廣告注重的是純粹的經(jīng)濟(jì)利益,也不排除其應(yīng)受第一條修正案的保護(hù),從而第一次將商業(yè)言論納入了第一條修正案的保護(hù)范圍之內(nèi)。而最高法院作出這一判定的根據(jù)在于摘要:就具體消費(fèi)者而言,他從商業(yè)信息自由流通中所獲得的利益即使不大于,至少也不少于他在日常的最迫切的政治討論中所獲得的利益。此外,就整個(gè)社會(huì)而言,商業(yè)信息的自由流通也具有重大的公共利益。由此,最高法院就將商業(yè)言論和對(duì)公共事務(wù)的討論聯(lián)系起來了。而1980年的CentralHudsonGasElectricCorp.v.PublicServiceCommissionofNewYork案則標(biāo)志著最高法院對(duì)商業(yè)言論新的保護(hù)原則的成型。在本案中,最高法院形成了四步分析法來審判商業(yè)言論案件摘要:第一,必須確定表達(dá)是否受第一條修正案的保護(hù),而商業(yè)言論要受第一條修正案的保護(hù)至少必須涉及合法活動(dòng),并且不能誤導(dǎo)公眾;第二,所主張的政府利益是否重大;假如以上兩個(gè)回答都是肯定的,第三,確定調(diào)整是否直接促進(jìn)了政府主張的利益;最后,確定政府這一調(diào)整是否大于促進(jìn)這一利益之必需。由此,商業(yè)言論被正式納入到第一條修正案的保護(hù)范圍之內(nèi)。但是相比于政治言論,商業(yè)言論仍然被認(rèn)為是僅僅具有“低價(jià)值”的言論,它只能得到法院較低程度的保護(hù),一旦商業(yè)言論被證實(shí)是虛假的、誤導(dǎo)的或者是鼓勵(lì)非法活動(dòng)的,法院仍將準(zhǔn)許政府對(duì)其進(jìn)行限制。

值得注重的是,在這一明確了商業(yè)言論的“次等”地位的分層理論中存在著一個(gè)較為致命的缺陷,那就是最高法院至今未對(duì)“商業(yè)言論”給出一個(gè)明確的定義,司法實(shí)踐中僅僅形成了一個(gè)對(duì)商業(yè)言論的模糊的熟悉,那就是所謂商業(yè)言論是“純粹意在商業(yè)事務(wù)”的言論。正是由于缺乏對(duì)商業(yè)言論的準(zhǔn)確定義,因此雖然最高法院并未將商業(yè)言論定義為公司法人作出的言論,但是在司法實(shí)踐中卻存在著將商業(yè)言論等同于公司法人所作出的言論的傾向。其導(dǎo)致的最終結(jié)果就是公司法人實(shí)際上在言論自由領(lǐng)域中成為了受到歧視的主體、一種新的言論類型摘要:公司法人言論

近年來,由于公司法人不僅僅在推銷產(chǎn)品上發(fā)表自己的言論,還在勞工政策等公共事務(wù)甚至是競(jìng)選事務(wù)上發(fā)表自己的看法,因此在實(shí)踐中出現(xiàn)了一種新的言論類型——公司法人言論(corporatespeech)。公司法人言論這一新的言論類型的出現(xiàn)主要和三個(gè)案例有關(guān)摘要:FirstNationalBankofBostonv.Bellotti,PacificGasElectricCo.v.PublicUtilitiesCommissionofCalifornia以及Nike,Inc.v.Kasky案。在Bellotti案中,法院指出在民主社會(huì)中言論對(duì)為公眾提供情報(bào)的功能并不因其來源性質(zhì)的不同而有所不同;在PacificGas案中法院則指出,公司法人所作出的和選舉無關(guān)的政治言論不得僅僅因其公司法人的主體性質(zhì)而受到限制,并且主張公司法人也應(yīng)該和公民一樣擁有“說和不說”的自由。也就是說,從這兩個(gè)案件開始,法院開始在裁決言論自由案件時(shí)對(duì)公司法人這一主體性質(zhì)進(jìn)行考慮,公司法人言論由此開始進(jìn)入法院的視野。當(dāng)然,僅憑這兩個(gè)案件還不能說最高法院已經(jīng)形成了對(duì)待公司法人言論的成熟的原則。正如后面將要指出的,近年來最高法院在對(duì)待公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論的態(tài)度上日趨嚴(yán)厲,這和Bellotti案和PacificGas案的思路很難說是相一致的。而公司法人言論正式成為一種獨(dú)立的言論類型可以說還是始自于2003年的Nike,Inc.v.Kasky案。

耐克案雖然發(fā)生于2003年,但案由卻可以一直追溯至1996年。在1996-1997年間,多種媒體廣泛報(bào)道了耐克公司在東南亞的分公司虐待勞工的新聞。作為回應(yīng),耐克公司通過向各大學(xué)校長及體育運(yùn)動(dòng)管理當(dāng)局郵寄信件、宣傳品以及在各家報(bào)紙上刊登公開信等形式對(duì)上述報(bào)道進(jìn)行了反駁。1998年,MarcKasky向舊金山高等法院對(duì)耐克公司及其5名管理人員提起了訴訟,指其上述行為違反了該州消費(fèi)者保護(hù)法有關(guān)禁止虛假廣告和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定。針對(duì)Kasky的指控,耐克以言論自由為由提出了抗辯。基于言論分層理論,本案的焦點(diǎn)就集中在了耐克有關(guān)言論的性質(zhì)判定上。假如法院判定其為政治言論,則耐克的言論將受到第一條修正案的保護(hù),Kasky的指控也就將被駁回;相反,假如法院判定其為商業(yè)言論,那么根據(jù)虛假的商業(yè)言論不受第一條修正案保護(hù)的原則,耐克就將在本案中敗訴。法院在第一審和上訴審中都作出了對(duì)耐克公司有利的判決,其中加利福尼亞州上訴法院明確裁定耐克的言論為“非商業(yè)言論”。但是,在案件被Kasky提交到州最高法院之后,加州的最高法院卻以4-3的比例了前面的判決,裁定耐克的言論為商業(yè)言論。在這種情況下,耐克向美國最高法院提出了上訴,這就是引發(fā)了公司法人言論自由新問題爭(zhēng)論的Nike,Inc.V.Kasky案。

幾乎自最高法院同意受理該案之日起,耐克案就受到了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。而該案之所以受到高度的關(guān)注,其原因主要就在于本案所涉及的耐克言論性質(zhì)模糊不清,如何定性非常困難。通常在認(rèn)定商業(yè)言論時(shí)的依據(jù)有三摘要:出于經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī);以廣告的形式;針對(duì)某一產(chǎn)品。耐克公司的言論卻不同于以往的商業(yè)言論而具有某種對(duì)公共事務(wù)進(jìn)行討論的外表——耐克在媒體上所宣傳的或表達(dá)的是耐克公司在海外的勞工政策,而這一言論的內(nèi)容可以說是和公共事務(wù)和公共利益存在密切的關(guān)系的。因此,耐克案可以說是為最高法院解決精確劃分商業(yè)言論和非商業(yè)言論以及形成一個(gè)針對(duì)公司法人言論的初步原則的新問題提供了一個(gè)極好的機(jī)會(huì),最高法院在耐克案上也就被寄予了很高的期望。然而,最高法院的判決卻是令人失望的摘要:它不僅回避了公司法人言論自由的新問題,而且回避了對(duì)商業(yè)言論進(jìn)行定義的新問題。最高法院以本案所涉及的新新問題尚不成熟為由,拒絕對(duì)耐克言論的性質(zhì)作出判定,從而在事實(shí)上支持了加州最高法院的判決。值得注重的是,雖然最高法院維持了加州最高法院的判決,但是最高法院在聲明由于這一新新問題尚未成熟而拒絕對(duì)其作出判定的時(shí)候所給出的理由正是這個(gè)案件涉及的是由商業(yè)言論、非商業(yè)言論和和公共新問題有關(guān)的言論組成的混合言論,這也就相當(dāng)于承認(rèn)了耐克案中涉及的言論在性質(zhì)上和傳統(tǒng)商業(yè)言論案件是存在差別的。

那么,公司法人言論何以能成為一種獨(dú)立的言論類型?其主要原因就在于商業(yè)言論定義不明確以及混合言論的出現(xiàn)。正如上文中所論及到的,隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,公司法人(大資本)日益參加到社會(huì)活動(dòng)中來,其表現(xiàn)形態(tài)就是公司法人日益傾向于在社會(huì)事務(wù)乃至政治事務(wù)上發(fā)表自己的觀點(diǎn),而其主體因素又決定了這樣的言論通常混合著商業(yè)言論(廣告)的因素,從而最終導(dǎo)致了混合言論的出現(xiàn)。實(shí)際上,早在Valentinev.Chrestensen案中就已經(jīng)出現(xiàn)了混合言論,只是這種簡(jiǎn)單形式的混合言論在當(dāng)時(shí)的歷史背景之下并未引起法院和學(xué)者的重視。耐克案引起學(xué)者廣泛關(guān)注的現(xiàn)象從一個(gè)側(cè)面說明了混合言論在當(dāng)代社會(huì)中已經(jīng)成為了一種比較普遍的現(xiàn)象,如何對(duì)其進(jìn)行調(diào)整已經(jīng)成為了法院和學(xué)者無可回避的新問題。

仔細(xì)考究之下,公司法人的言論可以分為三種摘要:商業(yè)言論、和競(jìng)選有關(guān)的政治言論和普通的政治言論。其中,商業(yè)言論實(shí)際上是一種和言論主體性質(zhì)無關(guān)的言論類型,但實(shí)際上通常和公司法人這一主體相聯(lián)系。最高法院對(duì)商業(yè)言論已經(jīng)形成了成熟的保護(hù)原則,并且在近年來表現(xiàn)出了提高對(duì)商業(yè)言論保護(hù)的趨向。公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論和公司法人的普通政治言論則和言論主體的性質(zhì)具有直接聯(lián)系,其中法院對(duì)和競(jìng)選有關(guān)的政治言論采取了嚴(yán)厲的限制原則,而對(duì)其他政治言論在原則上則給予同個(gè)人言論相同的保護(hù)。由于上面提到的混合言論就是因公司法人的普通政治言論和商業(yè)言論之間界限不明而產(chǎn)生的,因此,實(shí)際上公司法人的普通政治言論也難以真正得到和其他主體相同的保護(hù)。由此可以說,公司法人的言論在整體上都是受到“歧視”的。這就使得公司法人的言論具有了非凡性而成為了一個(gè)獨(dú)立的類別。

如同上文中所提到的,美國言論自由傳統(tǒng)理論中只存在根據(jù)言論內(nèi)容對(duì)言論進(jìn)行的分類,而公司法人言論卻是依據(jù)言論主體的性質(zhì)進(jìn)行的分類,因此這一新的言論類型的出現(xiàn)和傳統(tǒng)理論之間天然地存在著緊張關(guān)系,這也就決定了公司法人言論自出現(xiàn)之日起就對(duì)言論自由探究提出了許多新問題。

三、公司法人言論自由探究領(lǐng)域的主要新問題

總結(jié)美國學(xué)者探究公司法人言論的主要成果,我們可以發(fā)現(xiàn)公司法人言論自由探究領(lǐng)域主要涉及以下幾個(gè)新問題摘要:將言論劃分為商業(yè)言論和政治言論是否具有合理性?公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論是否應(yīng)該受到嚴(yán)厲的限制?公司法人是否同個(gè)人一樣享有言論自由?最后,公司法人言論是否構(gòu)成一個(gè)獨(dú)立的類別?或者說,公司法人言論在性質(zhì)上和個(gè)人的言論相比是否存在非凡之處?

如同上文中所分析的,導(dǎo)致公司法人言論這一新的言論類型產(chǎn)生的一個(gè)直接誘因就是最高法院沒有對(duì)商業(yè)言論給出一個(gè)明確的定義,從而致使法院對(duì)于公司法人的混合言論難以進(jìn)行合理的調(diào)整。針對(duì)這一癥結(jié),有學(xué)者呼吁最高法院應(yīng)以耐克案為契機(jī)明確商業(yè)言論的含義。然而,更多的學(xué)者則對(duì)最高法院對(duì)言論進(jìn)行分層、對(duì)商業(yè)言論和政治言論給予不同保護(hù)的做法提出了質(zhì)疑。

實(shí)際上,從美國近年來的判例中我們可以發(fā)現(xiàn),最高法院對(duì)于商業(yè)言論的態(tài)度越來越趨向于緩和,商業(yè)言論在最高法院得到了越來越高的保護(hù)。近年來商業(yè)言論案件在最高法院保持著令人驚異的勝訴率摘要:在24件商業(yè)言論案件中,法院僅僅對(duì)其中的5件作出了答應(yīng)政府對(duì)商業(yè)言論進(jìn)行限制的裁決。我們知道,美國法院調(diào)整商業(yè)言論的原則成型于CentralHudson案,然而在最近的判例中已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的拋棄CentralHudson原則的傾向。在1993年的CityofCincinnativ.DiscoveryNetworkInc.案中,最高法院就首次正式拒絕了商業(yè)言論只具有低價(jià)值的說法;而在1996年的44Liquormart,Inc.v.RhodeIsland案中,法院更是拒絕了政府對(duì)商業(yè)言論所作的“家長式”的監(jiān)控,肯定了商業(yè)言論對(duì)于聽者的價(jià)值,并且非凡強(qiáng)調(diào)真實(shí)的和非誤導(dǎo)的商業(yè)言論應(yīng)受到第一條修正案充分的保護(hù)。44Liquormart案之后就有學(xué)者指出商業(yè)言論從此再?zèng)]有理由被當(dāng)作另類的言論看待,而應(yīng)該和政治言論一樣受到第一條修正案的全面保護(hù)。

商業(yè)言論之所以受到法院越來越高的保護(hù)和學(xué)理上對(duì)言論自由和商業(yè)言論熟悉的變化有關(guān)。首先,法院改變了商業(yè)廣告對(duì)于公共利益毫無價(jià)值的看法,認(rèn)為在當(dāng)今自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下,由于資源的分配在很大程度上是由無數(shù)個(gè)人的經(jīng)濟(jì)決策決定的,因此這些決策是否明智、是否獲得了充分的根據(jù)和公共利益密切相關(guān)。這樣,商品信息的自由流通也就對(duì)于言論自由具有了獨(dú)立的、不可忽視的價(jià)值。其次,最高法院之所以在答應(yīng)政府限制商業(yè)言論上采取比較寬松的態(tài)度,也是出于保護(hù)消費(fèi)者利益的考慮。法院擔(dān)心假如給予商業(yè)言論以充分的第一條修正案保護(hù)會(huì)損害消費(fèi)者和政府兩者的利益,因?yàn)橄M(fèi)者將無法擺脫不實(shí)、誤導(dǎo)或欺騙性的商業(yè)廣告,而政府也將無法懲治這些商業(yè)欺詐。然而,近年來,法官和學(xué)者都對(duì)這種看法提出了質(zhì)疑。有意見指出,即使是對(duì)商業(yè)信息也應(yīng)該同其他信息一樣相信消費(fèi)者甄別對(duì)錯(cuò)的能力,而不應(yīng)該答應(yīng)政府對(duì)商業(yè)言論進(jìn)行“家長式”的管制。最后,最高法院提高對(duì)商業(yè)言論保護(hù)也和由保護(hù)消費(fèi)者利益轉(zhuǎn)向保護(hù)言者的利益的動(dòng)向有關(guān)。由于因商業(yè)言論而受到限制的主體多為公司法人,而公司法人在經(jīng)濟(jì)上又具有優(yōu)勢(shì)地位,因此法院認(rèn)為公司法人因言論受到限制而可能遭受的不利影響較小。這樣,在商業(yè)言論案件中,法院往往強(qiáng)調(diào)作為弱勢(shì)的一方的消費(fèi)者的利益,而忽視了公司法人作為言者的利益。進(jìn)入90年代之后,法院將更多的注重力放在了商業(yè)言論的言者的權(quán)利保護(hù)上,從而提高了對(duì)商業(yè)言論的保護(hù)力度。這種背景下,學(xué)者們自然對(duì)法院的言論分層理論提出了質(zhì)疑,并且主張既然商業(yè)言論對(duì)促進(jìn)言論自由的價(jià)值同樣發(fā)揮著功能,商業(yè)言論同樣事關(guān)公共利益,那么最高法院就應(yīng)該對(duì)商業(yè)言論給予同政治言論相同的保護(hù)。

而和最高法院提高對(duì)商業(yè)言論的保護(hù)相對(duì)應(yīng)的,是最高法院對(duì)公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論日趨嚴(yán)厲的態(tài)度。根據(jù)1978年的Bellotti案,最高法院對(duì)公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論的態(tài)度是摘要:不得因其言論主體性質(zhì)的非凡性而對(duì)其予以限制。但是自80年代末開始,法院出于防治政治腐敗的原因轉(zhuǎn)向答應(yīng)政府對(duì)公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論進(jìn)行一定程度的限制,這一限制的范圍被最高法院限定為含有明顯的鼓吹內(nèi)容的言論。進(jìn)入21世紀(jì)之后,最高法院更是在2003年的McConnellv.FEC案中支持了一個(gè)全面禁止公司法人運(yùn)用公司財(cái)產(chǎn)對(duì)競(jìng)選發(fā)表觀點(diǎn)(實(shí)際上就是競(jìng)選廣告)的法令,這一法令和傳統(tǒng)限制不同的是,它并不考慮被限制的言論是否意影響競(jìng)選,只要提到了候選人的名字,言論即可被禁止,這樣就使得公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論受到了政府高度的限制。

法院之所以答應(yīng)政府對(duì)公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論進(jìn)行高度限制,其主要理由就在于摘要:公司法人在競(jìng)選中運(yùn)用巨額的公司財(cái)產(chǎn)的行為并不是對(duì)公司法人有關(guān)公共事務(wù)的觀點(diǎn)的表達(dá);對(duì)其進(jìn)行限制之后,公司法人還可以通過專門的組織——PAC來表達(dá)自己的觀點(diǎn)。此外,防治腐敗這一重大的政府利益同樣也構(gòu)成了法院答應(yīng)政府對(duì)這一言論進(jìn)行限制的理由。

針對(duì)最高法院近年來的這一變化,學(xué)者們同樣也提出了質(zhì)疑。根據(jù)ConsolidatedEdisonCo.v.PublicServiceCommission案和PacificGasElectricCo.v.PublicUtilitiesCommission案所形成的原則,法院對(duì)公司法人除和競(jìng)選有關(guān)外的普通政治言論給予了同個(gè)人同樣的保護(hù)。那么防治競(jìng)選腐敗的政府利益同樣存在于公司法人的普通政治言論案件中,最高法院為什么沒有對(duì)這一類言論也進(jìn)行高度的限制呢?同樣地,認(rèn)為公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論不是公司法人觀點(diǎn)的表達(dá)這一理由也可能存在于公司法人普通政治言論案件中。至于公司法人在言論遭受禁止后還可以通過PAC來表達(dá)自己的觀點(diǎn),實(shí)際上就是剝奪了公司法人作為一個(gè)獨(dú)立的主體表達(dá)意見的權(quán)利,同時(shí)也是將責(zé)任推到了PAC身上。

雖然最高法院針對(duì)商業(yè)言論和公司法人和競(jìng)選有關(guān)的政治言論的態(tài)度截然相反,學(xué)者們對(duì)這兩個(gè)新問題的思索卻可以說是指向了同一個(gè)新問題摘要:是否應(yīng)該賦予公司法人以和個(gè)人同樣的言論自由。然而,針對(duì)這一新問題又有學(xué)者提出了新的質(zhì)疑摘要:言論自由是一項(xiàng)“人”權(quán),公司法人有資格成為言論自由的主體嗎?

反對(duì)公司法人具有言論自由主體資格的學(xué)者所持的理由主要有以下幾點(diǎn)。首先,言論自由的一個(gè)重要價(jià)值就在于維護(hù)人格尊嚴(yán)和個(gè)人自主。不論是采取上述三種言論自由哲學(xué)基礎(chǔ)學(xué)說中的哪一種,最后都可以歸結(jié)至這兩點(diǎn)上。顯然,公司法人既然不是“人”,那么自然也就談不上人格尊嚴(yán)和個(gè)人自主的維護(hù)和實(shí)現(xiàn)了。其次,我們之所以保護(hù)言論自由,一個(gè)重要的目的就在于保障在社會(huì)中占少數(shù)地位的觀點(diǎn)不受多數(shù)觀點(diǎn)的壓制。由于公司法人,非凡是像耐克這樣的跨國大公司往往擁有強(qiáng)大的力量,因此公司法人在言論自由的新問題上不僅僅不存在表達(dá)意見的障礙,相反,它的意見還經(jīng)常是影響性的。從這一點(diǎn)來說,也不應(yīng)給予公司法人以言論自由的保護(hù)。第三,從歷史上有關(guān)言論自由的判例來看,言論自由和個(gè)人聲譽(yù)的保護(hù)和欺侮、誹謗案件是密切相關(guān)的。而公司法人,就如同其不具有人格尊嚴(yán)一樣,也很難說具有主張保護(hù)基于人格尊嚴(yán)的聲譽(yù)的立場(chǎng)。

支持公司法人具有言論自由主體資格的學(xué)者則從反對(duì)“基于言者身份的歧視”(Speaker-BasedDiscriminatio)的傳統(tǒng)立場(chǎng)出發(fā)提出了反駁意見。他們認(rèn)為,雖然公司法人發(fā)表和公共事務(wù)有關(guān)的言論的動(dòng)機(jī)受到了質(zhì)疑而被認(rèn)為是受到利益驅(qū)動(dòng)的,也就是和產(chǎn)品的推銷具有隱蔽的聯(lián)系的,但是從言論的內(nèi)容來看卻和個(gè)人所發(fā)表的言論并沒有實(shí)質(zhì)性的區(qū)別。那么對(duì)于相同的言論,僅僅是因?yàn)楣痉ㄈ诉@一身份的非凡性就予以限制,這是否公平合理?以耐克案為例,假如耐克的言論是由普通公眾作出的,那么法院會(huì)要求政府證實(shí)言者具有明顯的惡意;而對(duì)于耐克則不必要求證實(shí)其具有惡意,只要是虛假的或誤導(dǎo)的言論政府就可以對(duì)其進(jìn)行限制,這顯然是有欠公平的。

無論學(xué)者討論的最終結(jié)果如何,在社會(huì)實(shí)踐中公司法人的確越來越多的對(duì)社會(huì)事務(wù)甚至是政治事務(wù)發(fā)表看法,這已經(jīng)超出了傳統(tǒng)言論自由理論所能調(diào)整的范圍,拒絕賦予公司法人以言論自由的立場(chǎng)更是和這一事實(shí)相違反的。公司法人成為了言論自由的一個(gè)非凡主體已是無法回避的事實(shí)。因此,和其否認(rèn)公司法人作為言論自由主體的資格,還不如探究如何調(diào)整這一非凡主體的言論自由。這就又回到了前面的新問題摘要:是應(yīng)該將公司法人的言論作為一類獨(dú)立的言論給予非凡的調(diào)整,還是應(yīng)該給予同個(gè)人言論相同的保護(hù)?

迄今為止,有關(guān)公司法人言論的討論在很大程度上都是關(guān)乎一個(gè)新問題,那就是究竟應(yīng)該把探究的注重力放在言者的性質(zhì)或者說身份上還是應(yīng)該放在言論的內(nèi)容上。值得注重的是,許多非盈利的法人和團(tuán)體的言論自由都得到了第一條修正案的完全保護(hù)。實(shí)際上,第一條修正案的許多核心言論的主體都是非盈利法人和團(tuán)體,如政黨、公眾利益團(tuán)體、學(xué)校等。那么是否是對(duì)利益的追求構(gòu)成了公司法人主體非凡性的原因呢?答案顯然也是否定的,因?yàn)檠哉撟杂傻陌l(fā)展歷史已經(jīng)證實(shí)了利益并不構(gòu)成排除第一條修正案保護(hù)的理由。此外,個(gè)人也同樣廣告,如一人公司及律師。實(shí)際上,商業(yè)言論保護(hù)的發(fā)展歷史和律師廣告的密切聯(lián)系是有目共睹的。但這些言論卻并沒有被法院“另眼看待”。在這種情況下,對(duì)公司法人的言論若因其主體的非凡性而進(jìn)行非凡的限制,其合理性也就值得商榷了。

四、對(duì)公司法人言論自由的憲法學(xué)思索

以上談到了公司法人言論自由領(lǐng)域中的幾個(gè)主要新問題,也介紹了美國學(xué)者對(duì)于這些新問題的一些思索。需要提請(qǐng)注重的是,由于公司法人言論自由的新問題產(chǎn)生不久,相關(guān)的探究也只是處于起步階段,因此其中有些新問題的探索尚欠深入,而對(duì)于公司法人的言論如何保護(hù)就更難說是已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)或者形成了成熟的意見。但是可以看出,學(xué)者們比較傾向于加強(qiáng)對(duì)公司法人言論的保護(hù)力度。針對(duì)公司法人的言論自由新問題以及上述這種傾向,筆者進(jìn)行了些許憲法學(xué)思索,在此提出以就教于方家。

從涉及的具體新問題來看,公司法人言論自由新問題的產(chǎn)生從表面上看起來主要是在于商業(yè)言論新問題,一是商業(yè)言論如何定義的新問題,二是提高商業(yè)言論保護(hù)的新問題。因此,對(duì)商業(yè)言論進(jìn)行嚴(yán)格而明確的定義是解決公司法人言論自由新問題的前提。此外,雖然現(xiàn)在最高法院表現(xiàn)出了加強(qiáng)對(duì)商業(yè)言論保護(hù)的趨向,但是出于保護(hù)消費(fèi)者利益的考慮,至少在短期內(nèi)不會(huì)對(duì)商業(yè)言論給予同非商業(yè)言論同樣的保護(hù)。而以言論自由的宏觀視野來考察公司法人的言論自由,其主要的新問題就在于公司法人言論是否應(yīng)成為一種獨(dú)立的言論類型,公司法人能否成為言論自由的主體,假如能,那么它在享有言論自由的程度和范圍上和個(gè)人是否存在區(qū)別。正如上文中所指出的,傳統(tǒng)的對(duì)言論進(jìn)行分類的方法所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)都是言論的內(nèi)容而不是言論的主體性質(zhì),假如答應(yīng)政府僅僅以言論主體性質(zhì)為由對(duì)某一言論進(jìn)行限制,我們認(rèn)為是存在不妥之處的。因?yàn)椋缱罡叻ㄔ涸贐ellotti案中所指出的,某一言論所蘊(yùn)涵的價(jià)值并不會(huì)因其來源的不同而有所不同。那么需要解決的就是,公司法人言論在言論的性質(zhì)上是否和其他言論存在區(qū)別。

第5篇

美國的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)已發(fā)展到非常成熟的階段,保障交易安全、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的法律制度也都較為完善。美國是判例法國家,法官法律適用中存在較大的能動(dòng)性,其司法較為靈活,在及時(shí)回應(yīng)現(xiàn)實(shí)問題的同時(shí),彌補(bǔ)了成文法滯后的缺陷。對(duì)于債權(quán)人利益保護(hù)的不足,主要通過完善的信用制度、成熟的信息披露制度和“刺破公司面紗”制度予以彌補(bǔ)。

(一)完善的信用制度美國的授權(quán)資本制

之所以運(yùn)行良好,其主要原因之一就在于完善的信用制度所起到的補(bǔ)充作用。美國關(guān)于信用方面的法律法規(guī)數(shù)量較多且涉及范圍較廣,貫徹了信用產(chǎn)品的各個(gè)環(huán)節(jié)。美國在信用管理層面分工明確,分為聯(lián)邦、州政府兩級(jí)管理體系,下設(shè)若干管理機(jī)構(gòu),并與行業(yè)協(xié)會(huì)自律一起構(gòu)成了“雙級(jí)多頭”的管理體系。建立了全方位的失信懲戒制度,將經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的失信行為擴(kuò)展到全社會(huì)方位。美國信用行業(yè)發(fā)展成熟,信用產(chǎn)品具有非常廣泛的市場(chǎng)主體,包括信用服務(wù)機(jī)構(gòu)及信用消費(fèi)者。加之將社會(huì)信用信息進(jìn)行公開,法律對(duì)信用服務(wù)機(jī)構(gòu)合理取得企業(yè)信用信息亦未做過多限制。

(二)成熟的信息披露制度

美國擁有最成熟的信息披露制度,要求公司全面、真實(shí)、詳盡的對(duì)公司財(cái)務(wù)信息進(jìn)行披露。1933年美國《證券法》中確立了財(cái)務(wù)信息披露制度,規(guī)定上市和發(fā)行證券前在交易所進(jìn)行登記,這主要針對(duì)證券的初次發(fā)行。1934年《證券交易法》規(guī)定了持續(xù)性財(cái)務(wù)信息披露。后來《證券法》的修改提出了綜合信息披露制度,統(tǒng)一并簡(jiǎn)化信息披露制度,給投資者提供不重復(fù)且有意義的財(cái)務(wù)信息,節(jié)約上市公司成本。美國之所以擁有發(fā)達(dá)的資本市場(chǎng),其原因就在于,對(duì)公司的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行了完全的披露。

(三)逐漸完善的“揭開公司面紗”制度

美國的“揭開公司面紗”制度是由相關(guān)判例發(fā)展起來的。在特定個(gè)案中,債權(quán)人為保護(hù)其利益可以向法官請(qǐng)求“揭開公司面紗”,直接追究公司股東責(zé)任。在美國,法院“揭開公司面紗”的主要原因是債務(wù)人公司處于股東的實(shí)際控制之下,或者尚未獲得還款的債權(quán)人受到股東那邊某些形式的不正當(dāng)行為的影響。出資不足雖非主要原因,但也構(gòu)成揭開面紗的行為之一。美國在寬松的授權(quán)資本制度下,通過信用制度、信息披露制度及“揭開公司面紗”制度的配套補(bǔ)充,在股東、公司、債權(quán)人之間構(gòu)建起一個(gè)相互制約與平衡的保護(hù)體系,在公司資本制度之外,建立維護(hù)債權(quán)人利益的良好機(jī)制。示。經(jīng)濟(jì)適用房和普通的商品房是不一樣的,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)適用房的出售對(duì)象一定是特定的人群。如果經(jīng)濟(jì)售房機(jī)構(gòu)得知實(shí)際購房人并不是名義購房人,而是不符合條件的實(shí)際購房人,就不會(huì)將房屋出售給該人。那么,售房人和實(shí)際購房人之間簽訂的購房合同就是在被欺詐的情況下簽訂的合同。則根據(jù)《合同法》第五十四條的規(guī)定該合同屬于可撤銷可變更的合同,受欺詐一方有權(quán)要求撤銷或者變更合同。因?yàn)樵诂F(xiàn)實(shí)生活中并無政府部門或者相關(guān)的企業(yè)主張權(quán)利。如此看來,當(dāng)法院遇到借名買房合同糾紛的時(shí)候,就應(yīng)該通知原房屋出售機(jī)構(gòu)或政府經(jīng)濟(jì)適用房管理機(jī)構(gòu)作為第三人參加訴訟。如果經(jīng)原房屋出售機(jī)構(gòu)或政府經(jīng)濟(jì)適用房管理機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為實(shí)際購房人是為了獲利為目的買房的話那么就可以依《合同法》第五十四條主張合同撤銷。合同被撤銷后自始無效,房屋收歸原出售機(jī)構(gòu)所有。就無需再考慮實(shí)際購房人和名義購房人之間合同的效力問題。如果上述機(jī)構(gòu)認(rèn)為實(shí)際購房人也是家庭困難的社會(huì)成員只是因?yàn)闆]有該地的戶口或者其他類似因素而不能購買該房屋的,可以不行使撤銷權(quán),依據(jù)《合同法》第五十五條的規(guī)定使合同有效,則在此基礎(chǔ)之上再分析實(shí)際購房人和名義購房人之間合同的效力問題。我認(rèn)為借名買房的當(dāng)事人意圖規(guī)避的是《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》及地方規(guī)章和政策,不屬于強(qiáng)行性法律規(guī)范的范疇,不可能因此而導(dǎo)致合同無效。

二、總結(jié)

第6篇

一、公司法人人格制度存在的缺陷

公司具有人格是一種抽象概念,公司是股東實(shí)現(xiàn)取得利益的一種形式,公司在經(jīng)營上仍要通過股東的行為開展經(jīng)營活動(dòng),公司直接或間接地受控于股東的行為,公司在經(jīng)濟(jì)上不可能獨(dú)立于股東。如股東在不受法律約束的情況下,必然為了追求最大利潤的實(shí)現(xiàn)而濫用法人人格制度。在公司的股東濫用公司獨(dú)立人格和股東有限責(zé)任,侵害債權(quán)人利益時(shí),債權(quán)人由于缺乏維護(hù)自己利益的法律保障,而得不到法律救濟(jì)。如果沒有法律約束公司法人人格及股東有限責(zé)任的濫用,而不否定公司法人人格,必將對(duì)社會(huì)公正、正義的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響。為了杜絕股東濫用公司法人人格的行為發(fā)生,及對(duì)其行為所產(chǎn)生的后果進(jìn)行司法補(bǔ)救,必須對(duì)股東濫用公司法人人格的行為進(jìn)行處罰和限制,對(duì)公司股東濫用公司法人人格進(jìn)行補(bǔ)救,這種情況下,就產(chǎn)生和發(fā)展了公司法人人格否認(rèn)制度。

法人人格否認(rèn)制度最早為美國立法所首創(chuàng)。1993年我國公司法頒布,確立了法人人格獨(dú)立的基本理論依據(jù)和制度基礎(chǔ),有效地防范和減少了股東的投資風(fēng)險(xiǎn),從而促進(jìn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,但在實(shí)踐中,同進(jìn)也出現(xiàn)了一些不正常的現(xiàn)象,使公司法人人格獨(dú)立制度成了一些人謀取不當(dāng)利益的手段。主要表現(xiàn)在:

(1)出資不實(shí)。公司的出資者在設(shè)立公司時(shí),未按公司法的要求出資或在出資后抽逃資本,使公司清償債務(wù)能力減弱,而股東卻以公司有限責(zé)任為由拒絕承擔(dān)清償責(zé)任。

(2)脫殼經(jīng)營。公司在經(jīng)營過程中,在資不抵債或?yàn)樘颖軅鶆?wù),將公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)通過重組、分立、設(shè)立子公司等方式成立新公司,而將債務(wù)留在原公司,損害債權(quán)人的利益。

(3)人格混同。公司與股東應(yīng)是兩個(gè)法律主體,但在我國實(shí)踐中,很多股東將公司與股東混為一體,公司與子公司資產(chǎn)混同,公司資產(chǎn)與股東個(gè)人財(cái)產(chǎn)混同、個(gè)人債務(wù)與公司債務(wù)混同,任意轉(zhuǎn)移公司的資產(chǎn),往往現(xiàn)窮廟富方丈現(xiàn)象。

(4)不當(dāng)控制。股東利用其公司的控制作用,經(jīng)公司名義承擔(dān)個(gè)人債務(wù),挪用公司資產(chǎn),為股東個(gè)人利益讓公司負(fù)擔(dān)與其經(jīng)營無關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),或從事非法活動(dòng),損害公司或債權(quán)人利益。

為遏制股東濫用公司法人人格,根據(jù)民法中的“誠實(shí)信用原則”、“禁止濫用權(quán)利原則”,成為否認(rèn)公司法人人格的依據(jù),此外我國也曾作出過相關(guān)批復(fù)、司法解釋,以彌補(bǔ)企業(yè)法人制度的不足,在一定范圍內(nèi)確立了公司法人人格否認(rèn)制度,但對(duì)債權(quán)人因此遭受損失及社會(huì)公共利益的損害的法律救濟(jì)不足,權(quán)利人的權(quán)利難以保護(hù),故確立法人人格否認(rèn)制度勢(shì)在必行。

二、公司法人人格否認(rèn)制度的適用條件

公司法人人格否認(rèn)制度是指在不否認(rèn)公司具有法人人格的前提下,對(duì)在特定法律關(guān)系中,因股東濫用公司法人人格從事不當(dāng)?shù)男袨椋瑢?dǎo)致公司的債權(quán)人受到損害的,否認(rèn)公司的法人人格及股東有限責(zé)任。公司的債權(quán)人可以直接請(qǐng)求股東償還公司債務(wù)。公司法人人格否認(rèn)的目的是通過相對(duì)地否認(rèn)公司法人人格,使公司的股東對(duì)其過錯(cuò)行為對(duì)公司債權(quán)人及社會(huì)公共利益所造成的損害直接承擔(dān)責(zé)任,制約股東的行為,從而實(shí)現(xiàn)社會(huì)公平。其本質(zhì)是為了防止利用公司法人人格制度來規(guī)避法律,從而逃避其應(yīng)承擔(dān)的法律和合同義務(wù),保障債權(quán)人及其它合法權(quán)益人的合法利益,使法律形式的公平與實(shí)質(zhì)公平相統(tǒng)一。

公司法人人格否認(rèn)制度是對(duì)公司法人制度的有益補(bǔ)充,但如不恰當(dāng)適用,會(huì)導(dǎo)致法人制度處于不穩(wěn)定狀態(tài),無法保障股東的合法權(quán)益,也違背公司法人人格制度創(chuàng)立的目的。故正確認(rèn)識(shí)公司法人人格否認(rèn)制度適用要件,有著重要意義。具體而言,筆者認(rèn)為,適用公司法人人格否認(rèn)制度必須符合以下條件:①法人人格合法存在。是法人人格否認(rèn)制度的基礎(chǔ)。法人人格否認(rèn)制度并不是對(duì)合法法人合法、有效存在的否定,而是對(duì)濫用法人人格行為的否認(rèn)。②股東有不正當(dāng)使用或?yàn)E用公司人格行為。是法人人格否認(rèn)制度使用的前提。③對(duì)債權(quán)人利益造成損害。④濫用公司人格行為與損害結(jié)果之間有因果關(guān)系。⑤行為人主觀上有過錯(cuò)。⑥法人人格否認(rèn)制度應(yīng)在公司財(cái)產(chǎn)不足以清償債務(wù)時(shí)才適用。否則就違背了法人人格制度。

三、公司法人人格否認(rèn)制度立法上的不足及完善

我國新修訂頒布的《公司法》從立法角度確立了公司法人人格否認(rèn)制度,但存在著不足,需要在以后的立法中得到完善。

(一)未明確規(guī)定適用法人人格否認(rèn)制度的條件。

公司法第二十條雖規(guī)定了當(dāng)公司股東濫用股東權(quán)利給公司或其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任、逃避債務(wù)、嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)規(guī)定在公司財(cái)產(chǎn)不足以清償債權(quán)人損害的情況下,才能適用法人人格否認(rèn)制度,如在公司財(cái)產(chǎn)足以清償債權(quán)人損失時(shí),由股東承擔(dān)賠償責(zé)任,有悖于公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,股東以其出資對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任的法人人格制度。

(二)對(duì)社會(huì)公共利益損害的賠償責(zé)任問題。

股東濫用股東權(quán)利,不僅會(huì)損害債權(quán)人的利益,有時(shí)也對(duì)社會(huì)公共利益造成損害,但公司法中僅規(guī)定股東因其濫用公司法人人格制度對(duì)債權(quán)人造成損害的,對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。但濫用行為對(duì)社會(huì)公共利益造成損害情況下,股東所應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任卻未作規(guī)定,而實(shí)踐中因股東的濫用行為損害社會(huì)公共利益的現(xiàn)象卻很普遍,公司法中公司法人人格否認(rèn)制度中的漏洞,使股東合法對(duì)其濫用行為對(duì)社會(huì)公共利益、國家利益所造成的損害逃避的賠償責(zé)任。

公司法人人格否認(rèn)制度的確立,不是對(duì)公司法人人格制度的否定,而是對(duì)公司法人人格制度的必要的、有益的補(bǔ)充,必將對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、誠信社會(huì)的建立起到重要的促進(jìn)作用。

參考書籍

第7篇

論文摘要:我國新《公司法》對(duì)一人公司法律制度的規(guī)定及其立法技術(shù)方面尚有諸多不足,有待進(jìn)一步完善。完善我國一人公司法律制度,應(yīng)切實(shí)完善資本制度,建立健全嚴(yán)格的財(cái)務(wù)監(jiān)管制度,構(gòu)建一人公司的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),完善法人人格否認(rèn)制度的適用,限制一人公司的自我交易行為

一、一人公司的法律特征

股東的唯一性。不論是一人發(fā)起設(shè)立的一人公司,還是股份公司或有限公司的股份全部歸一人持有的一人公司,在其成立或存續(xù)期間,公司股東僅為一人,或者雖然形式上或名義上為兩人以上,但實(shí)質(zhì)上,公司的真實(shí)股東僅為一人。

股東責(zé)任的有限性。一人公司具有獨(dú)立的法人人格,唯一股東的人格與公司的人格相互分離,一人公司的股東以其出資為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)為限對(duì)公司債務(wù)獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任。

治理結(jié)構(gòu)的特殊性。由于一人公司只有唯一的股東,傳統(tǒng)公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的法人治理結(jié)構(gòu)不能機(jī)械地加以運(yùn)用,需要在機(jī)構(gòu)設(shè)置、運(yùn)作程序等方面重新設(shè)計(jì),以使其在內(nèi)部治理上能如同傳統(tǒng)公司一樣顯現(xiàn)出公正性、科學(xué)性、合理性,并體現(xiàn)出一人公司的簡(jiǎn)單性、靈活性。

二、新《公司法》關(guān)于一人公司法律制度規(guī)定的不足

2006年1月1日施行的新《公司法》首次明確承認(rèn)了一人有限責(zé)任公司,設(shè)了規(guī)制交易風(fēng)險(xiǎn)的制度,引入了公司法人格否認(rèn)制度,規(guī)定了一人公司的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),規(guī)定了一人公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督制度,禁止設(shè)立一人股份有限公司,可謂是《公司法》立法方面的一大進(jìn)步。

但是,與世界先進(jìn)立法相比,新《公司法》對(duì)一人公司制度的規(guī)定及其立法技術(shù)方面尚有諸多不足,不利于切實(shí)保護(hù)債權(quán)人利益,保障公司的健康發(fā)展。

具體而言,新《公司法》關(guān)于一人公司的不足主要表現(xiàn)在四個(gè)方面:其一,規(guī)定一人有限責(zé)任公司的最低資本金為1O萬且須一次繳足,比普通有限責(zé)任公司最低資本金為3萬的規(guī)定更為苛刻;其二,沒有針對(duì)一人公司特征規(guī)定特殊的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu);其三,在對(duì)一人公司運(yùn)營的規(guī)制方面,規(guī)定的過于原則;其四,在對(duì)一人公司責(zé)任的規(guī)制方面,規(guī)定一人股東在不能證明其個(gè)人財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于公司財(cái)產(chǎn)時(shí)要對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任,但這一規(guī)定并不能解決一人公司股東在實(shí)踐中濫用公司人格的所有問題。

三、完善我國一人公司法律制度的措施

(一)切實(shí)完善資本制度

強(qiáng)化資本充實(shí)義務(wù)。我國新《公司法》已規(guī)定了最低資本金制度。此外,為了使最低注冊(cè)資本額具有實(shí)際意義,還應(yīng)重視公司注冊(cè)資本金的充實(shí),強(qiáng)化資本充實(shí)義務(wù),要求股東完全或適當(dāng)履行出資義務(wù),防止出資不實(shí)或抽逃出資。日本在l990年全面確認(rèn)一人公司設(shè)立和存續(xù)之后,為了有效地保護(hù)公司債權(quán)人的利益,在其修改后的商法、有限責(zé)任公司法中,特別加強(qiáng)了發(fā)起人、原始股東、董事等對(duì)出資承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任和價(jià)格填補(bǔ)、責(zé)任的規(guī)定等。再如,根據(jù)德國《公司法》的有關(guān)規(guī)定,一個(gè)公司在申請(qǐng)商事登記時(shí),股東僅付清資本額的四分之一(但最低不少于25000馬克)即可。當(dāng)該公司為一人公司時(shí),則單一股東應(yīng)擔(dān)保其余出資。若單一股東不能提供擔(dān)保,則商事登記機(jī)關(guān)可以拒絕該公司登記。對(duì)此,我國也應(yīng)適當(dāng)借鑒,嚴(yán)格資本充實(shí)制度可以保證最低資本金在實(shí)際中真正發(fā)揮作用。

嚴(yán)格資本維持制度。公司資本是公司從事經(jīng)營活動(dòng)和獲取信用的基礎(chǔ),尤其是在一人公司,公司的資本極易流失,使公司成為空殼,所以自公司成立后至解散前皆應(yīng)力求保有相當(dāng)公司資本的現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)。公司對(duì)外責(zé)任能力直接取決于公司資本的多少,一人公司資本的多少,對(duì)于保證債權(quán)人的利益是至關(guān)重要的。因此,應(yīng)當(dāng)要求保證公司資本金與其經(jīng)營規(guī)模相吻合。為了貫徹資本維持制度,通常需要確定的法律規(guī)則主要有:公司的股票不得低于其面值發(fā)行;單一股東在一人公司存續(xù)期間,不得抽逃出資,不得侵占、非法處置公司財(cái)產(chǎn);在公司無盈利或上一年度虧損未彌補(bǔ)之前不能分配紅利或?qū)ν鉄o償捐贈(zèng);公司不得借款給股東或?yàn)楣蓶|及他人債務(wù)提供擔(dān)保。

適時(shí)建立儲(chǔ)備金制度。一人股東濫用公司人格的最典型做法是自己謀取非法利益后讓公司出現(xiàn)資不抵債而破產(chǎn),使公司人格歸于死亡。對(duì)公司來說,其生命在于資產(chǎn),只要有資產(chǎn)存在就不能使公司人格歸于死亡,因此,除在設(shè)立時(shí)嚴(yán)把驗(yàn)資關(guān)外,還可以規(guī)定在公司的運(yùn)作過程中,若賬上的資金減少到某一下限時(shí)授權(quán)銀行對(duì)該款項(xiàng)予以凍結(jié),當(dāng)公司出現(xiàn)了非支付不可的債務(wù),等到審計(jì)部門對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行全面審查,證明確實(shí)沒有濫用公司人格行為后,方可解凍基本儲(chǔ)備金,付款后公司仍未破產(chǎn),在以后的業(yè)務(wù)進(jìn)款中重新建立基本儲(chǔ)備金。這樣不會(huì)讓公司輕易破產(chǎn),加上嚴(yán)格的財(cái)務(wù)檢查,可以從一定程度上阻止股東濫用公司人格。

(二)建立健全嚴(yán)格的財(cái)務(wù)監(jiān)管制度

加強(qiáng)獨(dú)立會(huì)計(jì)制度。我們不能在債權(quán)人利益受到損害時(shí)就一味地否認(rèn)公司人格,而應(yīng)該在事前就盡量明確責(zé)任。加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度就是一個(gè)有效的方法:一人公司的會(huì)計(jì)必須由公司所在地的會(huì)計(jì)事務(wù)所選任,會(huì)計(jì)的報(bào)酬按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)由一人公司支付,無正當(dāng)理巾不得減少或拒付;賦予會(huì)計(jì)充分的權(quán)利參與公司的絳營,一人公司的業(yè)務(wù)執(zhí)行者不得無故隱瞞或妨礙;會(huì)計(jì)有不正當(dāng)?shù)男袨椋瑩p害一人公司的利益的,一人股東可要求更換,但要陳述理由。會(huì)計(jì)事務(wù)所拒絕更換的,一人股東可訴請(qǐng)有關(guān)部門或法院強(qiáng)令其更換。這樣可保證會(huì)計(jì)一定的獨(dú)立性并運(yùn)用專業(yè)知識(shí)來使股東賬戶與公司賬戶分立,將公司發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)登記在冊(cè)。

加強(qiáng)獨(dú)立審計(jì)制度。審計(jì)機(jī)構(gòu)即注冊(cè)會(huì)計(jì)事務(wù)所必須參加一人公司的年檢,提交審計(jì)報(bào)告,而且在破產(chǎn)、歇業(yè)、停業(yè)程序中,也要有審計(jì)機(jī)構(gòu)的參與,未經(jīng)審計(jì)不得破產(chǎn)、歇業(yè)、停業(yè)。審計(jì)機(jī)構(gòu)在執(zhí)行職務(wù)時(shí),有權(quán)對(duì)公司重要財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審查,審查公司賬簿、賬戶、憑單及其他一切與公司財(cái)務(wù)狀況有關(guān)的資料,當(dāng)公司財(cái)務(wù)出現(xiàn)疑點(diǎn)時(shí),審計(jì)人有權(quán)要求公司上層對(duì)此做出解釋。一人公司應(yīng)與審計(jì)人員密切配合,不得對(duì)審計(jì)人員的工作設(shè)置種種障礙,否則應(yīng)負(fù)一定的法律責(zé)任。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一人公司有脫離正常價(jià)格的交易、無限制支付給股東巨額報(bào)酬、隱匿資產(chǎn)等行為,審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報(bào)告,有關(guān)部門可根據(jù)情況勒令受益者退回不正當(dāng)所得,同時(shí)按比例對(duì)公司課以罰款,以保證公司支付行為合法。

(三)構(gòu)建一人公司的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)

在一人公司中,單一股東享受著傳統(tǒng)公司中股東會(huì)的全部權(quán)力,甚至還控制著董事會(huì)與監(jiān)事會(huì),出現(xiàn)嚴(yán)重的權(quán)力傾斜,因此必須對(duì)一人公司的組成與運(yùn)行規(guī)則做出調(diào)整與修正,建立起一套對(duì)單一股東的監(jiān)督制約機(jī)制,這對(duì)于維護(hù)有限責(zé)任制度,并借此加強(qiáng)對(duì)一人公司的風(fēng)險(xiǎn)防范,具有至關(guān)重要的作用。

我國可考慮借鑒國外立法,規(guī)定一人公司不設(shè)股東會(huì),而由單一股東行使股東會(huì)的權(quán)限,但單一股東不得將該權(quán)限委托給他人行使,任何股東會(huì)決議都必須以書面形式記人公司記錄簿。

一人公司可以由單一股東、職工代表和外部人士共同組成董事會(huì),也可以不設(shè)董事會(huì),而由單一股東或外部人員擔(dān)任執(zhí)行董事,董事會(huì)或執(zhí)行董事可以聘任單一股東或職業(yè)經(jīng)理人擔(dān)任公司經(jīng)理。由于外聘經(jīng)理是公司的特殊雇員,參與了公司的重大決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行,我國法律可確立外聘經(jīng)理與單一股東對(duì)公司債權(quán)人的連帶賠償責(zé)任制度,讓經(jīng)理承擔(dān)一定的監(jiān)督義務(wù)與賠償責(zé)任,從而更有利于保障債權(quán)人的利益。

充分發(fā)揮銀行的監(jiān)督與指導(dǎo)作用。作為金融機(jī)構(gòu)的銀行,可以充分運(yùn)用其本身具有的專業(yè)知識(shí),來確定一人公司的合理負(fù)債指標(biāo)。銀行可以運(yùn)用公司資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等財(cái)務(wù)指標(biāo)來評(píng)價(jià)公司負(fù)債情況,揭示公司負(fù)債中存在的問題,如果負(fù)債過高,說明公司的利息支付高,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大。反之,負(fù)債過低,表明公司沒有發(fā)揮適度負(fù)債對(duì)公司經(jīng)營的調(diào)節(jié)作用。在大量調(diào)查和科學(xué)論證的基礎(chǔ)上,使一人公司決策層有針對(duì)性地做出借貸決策,適時(shí)注入資金,以增量促轉(zhuǎn)化,增加公司的造血功能,改善自身狀況,合理搭配長期、中期和短期債務(wù)結(jié)構(gòu),防止還債高峰的過早到來,切實(shí)提高公司的償債能力。如果經(jīng)過論證和科學(xué)分析,認(rèn)為該一人公司沒有起死回生的希望,銀行就應(yīng)及早向法院申請(qǐng)公司破產(chǎn)還債,防止債權(quán)人的損失繼續(xù)擴(kuò)大。

(四)完善法人人格否認(rèn)制度的適用

明確“揭開公司面紗”原則與公司獨(dú)立法人人格的關(guān)系。獨(dú)立法人人格是公司的基本制度,這是不可動(dòng)搖的;而“揭開公司面紗”原則則是在特殊情況下,為了公平與正義而采用的例外原則,這一關(guān)系必須明確,否則可能會(huì)導(dǎo)致“揭開公司面紗”原則的濫用,從而背離了采用這一原則的初衷。

通過司法解釋的形式具體規(guī)定適用“揭開公司面紗”原則的情況,并嚴(yán)格按照這些具體情況援用這一原則,不得類推適用。一方面,在立法的重要性上,“揭開公司面紗”原則不能和獨(dú)立法人和股東有限責(zé)任原則相提并論;另一方面,“揭開公司面紗”的內(nèi)容非常繁雜,結(jié)合本國的公司特點(diǎn),總結(jié)規(guī)律需要長時(shí)間的積累。

嚴(yán)格規(guī)定這一原則只能適用于審判程序,而不得適用于執(zhí)行程序和仲裁程序。這是為了確保這一原則不被濫用,從而危及到公司法的基本原則和制度。

(五)限制一人公司的自我交易行為

第8篇

一、我國公司法中股東知情權(quán)行使范圍的法律界定

公司股東在什么范圍內(nèi)享有知情權(quán)是各國公司立法所關(guān)注的一個(gè)核心問題。修訂前的公司法第三十二條規(guī)定了有限責(zé)任公司的股東行使知情權(quán)的范圍,而股份有限公司的股東知情權(quán)則被規(guī)定在第一百一十條。根據(jù)舊公司法,有限責(zé)任公司的股東能夠行使知情權(quán)的范圍主要表現(xiàn)為“股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告”,而對(duì)于股份有限公司的股東,則限于“查閱公司章程、股東大會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告”。可見,股東知情權(quán)的行使范圍被限定在一個(gè)非常狹小的范圍內(nèi)。

修訂后的公司法分別在第三十四條和第九十八條對(duì)有限責(zé)任公司、股份有限公司股東的知情權(quán)做了規(guī)定。第三十四條規(guī)定:“股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的,應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請(qǐng)求,說明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的,可能損害公司合法利益的,可以拒絕提供查閱,并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的,股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。”第九十八條規(guī)定:“股東有權(quán)查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,對(duì)公司的經(jīng)營提出建議或者質(zhì)詢。”公司股東的知情權(quán)在更大程度上獲得了法律的尊重和承認(rèn),修訂前后的公司法在股東知情權(quán)問題上的變化主要是:

1、股東行使知情權(quán)的范圍與修訂前的公司法相比較,將有限責(zé)任公司股東知情權(quán)的行使范圍擴(kuò)張到“有權(quán)查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告”以及公司的會(huì)計(jì)賬簿;而股份有限公司的股東行使知情權(quán)的范圍則擴(kuò)張到“有權(quán)查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告”。修改后的公司法能夠使股東更廣泛地了解公司經(jīng)營信息,更切實(shí)地保護(hù)自己的合法權(quán)益,更有效地加強(qiáng)對(duì)公司事務(wù)的監(jiān)督。

2、在規(guī)定有限責(zé)任公司的股東可以查閱公司上述文件的同時(shí),還規(guī)定了有限責(zé)任公司的股東有權(quán)復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。這樣有利于克服僅僅允許股東查閱公司相關(guān)文件所帶來的諸如不能更全面、精確地了解、掌握公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況的弊端,從而為股東知情權(quán)的行使提供更充分的法律保障。

3、對(duì)有限責(zé)任公司股東賬簿查閱權(quán)的行使程序和條件有了較為明確的規(guī)定。即“股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的,應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請(qǐng)求,說明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的,可能損害公司合法利益的,可以拒絕提供查閱,并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的,股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。

二、股東知情權(quán)制度中的利益沖突及其平衡

公司是一個(gè)多元利益匯聚的組織體。在是否給予股東知情權(quán)以及給予其多大程度的知情權(quán)的問題上,主要涉及到股東與公司之間利益的平衡。如果過于限制股東的知情權(quán),將有可能嚴(yán)重地影響股東權(quán)利的行使,對(duì)股東合法權(quán)益造成侵害;同時(shí),也不利于公司經(jīng)營管理機(jī)制的形成。而過于擴(kuò)張股東的知情權(quán)范圍,則在一定程度上對(duì)公司應(yīng)有的商業(yè)隱私以及秘密構(gòu)成極大地威脅,最終害及公司的合法權(quán)益。因而,在制訂股東知情權(quán)制度時(shí)一方面,立法者在對(duì)待股東的知情權(quán)問題上,持一種積極的肯定態(tài)度:不僅從總體上吸收了原來法律的既有內(nèi)容,同時(shí)還將其范圍做了較大擴(kuò)展;另一方面,為維護(hù)公司的合法權(quán)益,公司法對(duì)股東知情權(quán)的行使又做了一定的限制。這種限制主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn):

1、雖然在賦予有限責(zé)任公司股東對(duì)某些公司文件享有查閱、復(fù)制權(quán),但是對(duì)于諸如公司賬簿等公司文件則沒有賦予股東復(fù)制權(quán)。

2、在對(duì)待有限責(zé)任公司股東所享有的賬簿查閱權(quán)問題上,法律持一種十分謹(jǐn)慎的態(tài)度。在以法律形式認(rèn)可股東可以對(duì)公司會(huì)計(jì)賬簿查閱的同時(shí),對(duì)于股東查閱權(quán)的行使設(shè)定了一定的約束性條件:一方面,在提出查閱的要求時(shí),股東必須向公司遞交書面的請(qǐng)求;另一方面,則要求股東在查閱公司賬簿時(shí)有合法的目的,并且要向公司說明其目的。如果公司有合理的根據(jù)認(rèn)為股東查閱公司賬簿有不正當(dāng)目的、可能損害公司合法利益時(shí),可以拒絕提供查閱。但是,需要指出的是,為限制公司動(dòng)輒以股東目的不合法為借口拒絕股東查閱賬簿,法律則又賦予了股東在此種情形下享有一定的救濟(jì)權(quán)利。在公司拒絕查閱時(shí),股東有權(quán)要求公司在其提出請(qǐng)求后15日內(nèi)給予答復(fù)并說明理由;同時(shí),如果股東認(rèn)為拒絕查閱存在不當(dāng),還可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。

3、對(duì)于股份有限公司的股東,法律僅賦予其對(duì)公司相關(guān)文件的查閱權(quán),而沒有賦予其相應(yīng)的復(fù)制權(quán)。這些規(guī)定,有效地協(xié)調(diào)了公司與股東之間的利益沖突,在一定程度上防止了公司或者股東任何一方利益的失衡,充分體現(xiàn)了法律對(duì)法律關(guān)系的平衡與調(diào)節(jié)功能。

三、新公司法框架下股東知情權(quán)的訴訟救濟(jì)

第9篇

英美法系以維護(hù)和實(shí)現(xiàn)公平正義的價(jià)值理念為公司法法人人格否認(rèn)制度的法律依據(jù),沒有限定任何的理由和適用范圍。在實(shí)際案例審理的過程中,會(huì)針對(duì)于案件的性質(zhì),去考量時(shí)候去執(zhí)行公司法法人人格否認(rèn)制度。大陸法系同樣以各種明確的規(guī)定去相信法人人格的行為,相對(duì)來講,其規(guī)定比較嚴(yán)謹(jǐn),適用范圍比比較狹窄,都是依據(jù)具體的法律條款去進(jìn)行處理的。

二、我國公司法法人否認(rèn)制度的缺陷和不足

隨著我國《公司法》將公司法法人否認(rèn)制度納入進(jìn)去之后,我國公司法人人格否認(rèn)制度的基本結(jié)構(gòu)和內(nèi)容也不斷完善,已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的格局。從這個(gè)角度來講,公司法法人否認(rèn)制度的確立,是我國公司法不斷完善的重要舉措,也是我國司法理念不斷發(fā)展和進(jìn)步的體現(xiàn)。但是我們也應(yīng)該看到,我國公司法體系建立不久,無論是理論研究還是實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)都比較有限,因此在很多方面還存在很多的缺陷和不足:

(一)行為要件的規(guī)定內(nèi)容不明確

從公司法在公司法人人格否認(rèn)制度方面的規(guī)定看到,很多都是從概念的角度去界定,對(duì)于具體的內(nèi)容還存在不明確的問題,不能對(duì)于濫用行為和事實(shí)進(jìn)行列舉,使得此項(xiàng)規(guī)定的引導(dǎo)性和可操作性大打折扣。另外一方面,在濫用公司獨(dú)立人格的行為和事實(shí),是否應(yīng)該規(guī)避合同義務(wù)和法律義務(wù),都沒有進(jìn)行明確的規(guī)定。

(二)人格否認(rèn)主體范圍不確定

從理論上來講,公司法人人格否認(rèn)制度是以具體的案例為基礎(chǔ)的,適用的對(duì)象主要分為兩方:其一,濫用公司法人獨(dú)立人格的股東;其二,因?yàn)楣蓶|濫用公司法人人格而遭受利益損失的受害者。兩者的區(qū)別在于是否依據(jù)自己的意志成為公司的債權(quán)人。實(shí)際上在公司法體系中,關(guān)于兩者的界定還是比較模糊的,難以對(duì)于人格否認(rèn)主體范圍進(jìn)行明確。

(三)舉證責(zé)任分配不盡合理

縱觀《公司法》中對(duì)于舉證方面的規(guī)定,僅僅是從一人公司財(cái)產(chǎn)混合的情形進(jìn)行了規(guī)定,對(duì)于其他情形缺乏全面的考量,更多的情況下是以誰主張誰舉證的原則來進(jìn)行。實(shí)際上在公司獨(dú)立人格的背景下,債權(quán)人往往難以通過有效的渠道去掌握股東的人格失控的證據(jù),即使參與到實(shí)際的調(diào)查工作中去,也需要消耗大量的信用資本,這給予債權(quán)人造成了很大的不利影響,這也體現(xiàn)出對(duì)于債權(quán)人保護(hù)不善的特點(diǎn)。

(四)賠償范圍過于狹窄

《公司法》對(duì)于賠償范圍積極是以連帶責(zé)任的表述來進(jìn)行規(guī)定的,對(duì)于是否應(yīng)該因?yàn)闉E用行為造成的國家社會(huì)利益損失給予賠償,并沒有明確提出來。

三、促進(jìn)我國公司法法人人格否認(rèn)制度體系構(gòu)建的策略

針對(duì)于我國公司法法人人格否認(rèn)制度存在的缺陷和不足,應(yīng)該積極采取有針對(duì)性的措施去進(jìn)行調(diào)整和改善,以建立健全的企業(yè)運(yùn)行法律體系,使得我國企業(yè)運(yùn)行朝著法制化,規(guī)范化的方向發(fā)展和進(jìn)步。結(jié)合國外先進(jìn)國家的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),我們需要從以下幾個(gè)角度入手,去促進(jìn)我國公司法法人否認(rèn)制度體系的構(gòu)建:

(一)強(qiáng)化立法,促進(jìn)公司法人人格否認(rèn)制度的完善

強(qiáng)化立法,促進(jìn)公司法人人格否認(rèn)制度的完善主要需要從以下兩個(gè)角度入手:其一,強(qiáng)化公司法制度配套建設(shè)工作,比如合同法,證券法,反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法,稅法,工商法和產(chǎn)品責(zé)任法等法律體系,以保證公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)處于相對(duì)完善的法律環(huán)境下,并且發(fā)揮配套法律法規(guī)的效能,營造良好的市場(chǎng)環(huán)境,給予公司法人人格否認(rèn)制度的完善打下夯實(shí)的法律基礎(chǔ);其二,積極將公司法人人格否認(rèn)制度納入到破產(chǎn)法律體系中去,調(diào)整和改善我國現(xiàn)階段破產(chǎn)程序,對(duì)于存在侵害債權(quán)人的行為依法追究,并且將其作為破產(chǎn)程序的重要組成部分,使得公司法法人人格制度有效的融入技巧怒,以保證債權(quán)人利益的保護(hù)。

(二)司法解釋,明確公司法人人格否認(rèn)制度的細(xì)節(jié)

對(duì)于我國來講,由于在于公司法人人格否認(rèn)制度方面的經(jīng)驗(yàn)不足,在進(jìn)行該制度規(guī)定的時(shí)候,也難以對(duì)于諸多的司法名詞進(jìn)行明確的解釋,由此給予實(shí)際的制度執(zhí)行帶來了很大的負(fù)面影響。從這個(gè)角度來講,有必要積極通過司法解釋的方式去實(shí)現(xiàn)制度的完善和發(fā)展,突破法律局限性,充分發(fā)揮其靈活性的特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)我國公司法人人格否認(rèn)制度的明確化發(fā)展。具體來講,主要涉及到以下幾個(gè)方面的內(nèi)容:其一,主要要件的明確,界定雙方的性質(zhì),行為和使用范圍;其二,次要要件,提出各種情況下的法律制度范圍和依據(jù);其三,結(jié)果要件,對(duì)于造成公共利益受損的情況,是否應(yīng)該適用公司法人人格否認(rèn)理論進(jìn)行明確。

(三)注重執(zhí)法,嚴(yán)格依照公司法人人格否認(rèn)制度去行事

相關(guān)文章
相關(guān)期刊
主站蜘蛛池模板: 青青草91视频 | 国产在线国偷精品产拍免费yy | 中文字幕一区二区三 | 日韩在线播放欧美字幕 | 性一级录像片片视频免费看 | av黄色在线 | 欧美一级免费看 | 综合五月| 国产成人啪精品午夜在线观看 | 久久99精品久久久久子伦 | 免费久久网站 | 奇米精品一区二区三区在线观看 | 国产不卡一 | 男女视频免费在线观看 | 欧美一区二区三区精品 | 激情五月综合 | 日日av拍夜夜添久久免费老牛 | 美女一区二区三区四区 | 爱爱视频网站 | hd国产人妖ts另类视频 | 中文字幕第一页久久 | 日韩 欧美 自拍 | zzzwww在线观看免 | 日日夜夜国产 | 亚洲一区二区三区观看 | 日韩三级精品 | 午夜一区二区三区在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 久久综合精品视频 | 国产精品免费在线 | 一级黄色录像在线观看 | 亚洲激情视频在线观看 | 国产一二区在线观看 | 国产三级电影 | 亚洲精品中文字幕中文字幕 | 久久精品国产一区二区电影 | 麻豆精品 | 黄在线免费观看 | 一区二区三区四区日韩 | 国产精品美女视频网站 | 欧美国产日韩在线观看 |